Пример оценки перспектив обращения в ЕСПЧ (2)

Уважаемая Е.!

Из представленных Вами материалов потенциально усматриваются следующие нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Все нарушения касаются статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но они достаточно разные, так как эта статья предусматривает значительное число различных прав.

1. Судебное заседание было закрытым в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: соответствующих соображений морали, общественного порядка либо национальной безопасности.

Очевидно, что первые два основания неприменимы к Вашему делу. Во всяком случае, на первый взгляд в представленных материалах ничего об этом не говорится. Надо полагать, что заседание было закрытым в связи с наличием в материалах дела результатов ОРД, которые (в силу соответствующего закона) формально считаются содержащими «государственную тайну». Следовательно, возникает вопрос о применимости третьего из предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод оснований, то есть «соображений национальной безопасности». Однако, во-первых, неясно, какие именно конкретные материалы, имеющиеся в деле, свидетельствовали о необходимости закрывать заседание, учитывая, что практически все результаты ОРД были рассекречены. Во-вторых, даже в случаях, когда имеются основания полагать, что те или иные материалы действительно содержат затрагивающие национальную безопасность сведения, суд должен проанализировать, как закрытие заседание повлияет на принцип гласности.

Полагаем, что этого сделано не было, а ссылка на «государственную тайну» была совершенно формальной. В-третьих (даже если интересы национальной безопасности затронуты), суд должен рассмотреть вопрос о том, почему необходимо закрывать весь процесс целиком, а не проводить одно (или несколько) судебных заседаний, в ходе которых могли бы быть рассмотрены те самые содержащие «государственную тайну» материалы. Безусловно, этого также не было сделано. Конечно, в ряде случаев открытое разбирательство в суде кассационной инстанции может исправить допущенное нарушение. Однако это не обязательно так, и, возможно, заседание суда второй инстанции тоже было закрытым (из кассационного определения это непонятно). При обосновании данного нарушения можно опираться на Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Белашев против России», хотя по этому вопросу у Страсбургского Суда в принципе имеется весьма богатая практика и в отношении других стран.

2. Использование в качестве критических доказательств по делу материалов, собранных в результате (тайных) оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не было обосновано наличием разумных подозрений в причастности лица к совершению преступления, является нарушением права на справедливое разбирательство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это довольно сложная, но при этом весьма перспективная логика, которая основана, в частности, на Решении Европейского Суда по правам человека по делу Джона Джеймса Шеннона, а также Постановлении по делу «В. против Финляндии». Кроме того, очень важным представляется Постановление по делу «Раманаускас против Литвы», так как в нем речь прямо идет о получении взятки.

Идея состоит в том, что проведение в отношении лица тайных мероприятий должно основываться на «разумных подозрениях» в причастности его к совершению преступления. Сведения, сообщенные каким-либо одним частным лицом, не соответствуют этому требованию, то есть не могут являться достаточным основанием для проведения тайных мероприятий, которые по определению способны затронуть целый ряд охраняемых прав. Не может являться достаточной и информация, полученная от частного лица, находящегося «в оперативной разработке». Перед началом осуществления тайных мероприятий соответствующие органы должны убедиться в разумности (обоснованности) подозрений в совершении лицом преступления, а только потом (с целью их проверки) проводить то или иное мероприятие, направленное на подтверждение или опровержение этих подозрений. В Вашем случае сначала информация (как заявляют сотрудники милиции) поступила от некоего «анонимного лица», а затем – от В., которая в некотором смысле сама находилась по меньшей мере «в оперативной разработке». Однако в плане подготовки жалобы важен не сам факт того, что в отношении Вас проводились тайные мероприятия, а обстоятельства использования их результатов в качестве критических доказательств по делу. Под ними понимаются такие доказательства, на которых в значительной степени построено обвинение (без которых обвинением просто не было бы обоснованным). В Вашем деле это по крайней мере сами деньги (предмет предполагаемой взятки), появившиеся (в качестве доказательств) именно благодаря оперативному мероприятию, а также сведения об обстоятельствах их передачи. Но критическое значение этих доказательств подлежит, конечно, отдельному обоснованию. Для этого необходимо:

определить предмет доказывания по делу,

соотнести каждое из обвинительных доказательств с каждым из элементов предмета доказывания,

сделать вывод о том, какое значение для обоснования тех или иных элементов имеют доказательства, полученных описанным выше путем (посредством оперативных мероприятий, для проведения которых не было достаточных разумных подозрений в совершении Вами преступления),

продемонстрировать, что их значение критическое в том смысле, что без них, исходя из закона и (или) сложившейся практики его применения, невозможно или очень затруднительно обоснование наличия тех элементов предмета доказывания, в отсутствие которых Вас должны были оправдать (или прекратить дело по тем или иным основаниям).

В отношении данного вопроса возникают определенные проблемы с обоснованием исчерпания средств правовой защиты от этого нарушения на национальном уровне, так как жалобы на это не были явно высказаны ни Вами, ни Вашими адвокатами ни в суде первой инстанции, ни в кассации. Однако все не выглядит абсолютно безнадежным. Мы скорее рекомендовали бы заявить о таком нарушении и хотя бы до какой-то степени попытаться обосновать, что средства защиты были исчерпаны.

3. Также можно попытаться доказать, что В. в определенном смысле была «агентом государства», ее показания являются практически единственным и потому критическим (с точки зрения возможности обоснования обвинительного приговора в их отсутствие) доказательством, а постановление приговора исключительно на их основании нарушает требования справедливости судебного разбирательства.

Конечно, обоснование того, что В. является «агентом государства» (так как в процессе осуществления оперативных мероприятий полностью действовала под контролем и в соответствии с указаниями сотрудников милиции), не свидетельствует о невозможности использования ее показаний в принципе. Однако в случае, если они являются единственным доказательством, обосновывающим предъявленное лицу уголовное обвинение, право на судебное разбирательство может быть нарушено. Наряду с обоснованием того факта, что В. является «агентом государства», необходимо проведение анализа доказательственной базы по делу, чтобы показать, что подавляющее большинство доказательств производны от ее показаний. «Показания» здесь, конечно, рассматриваются содержательно, а не в том смысле, который придается этому термину УПК РФ. Под показаниями мы понимаем любые относящиеся к делу сведения, сообщенные лицом кому бы то ни было и в какой бы то ни было форме (а не только при допросе) и использованные в качестве доказательства. Нетрудно заметить, что, например, показания всех других свидетелей обвинения о причастности Вас к получению взятки производны от слов В., которая сообщила им об этом. Таким образом, показания этих свидетелей – это те же слова В., форма которых многократно приумножена без изменения содержания. Другими словами, если я говорю А., Б. и В., что Х. – плохой человек, после чего сам повторяю эти слова в суде, а А., Б. и В. сообщают, что им я тоже об этом говорил, то формально против Х. имеются показания четырех свидетелей (в смысле четырех разных источников информации), которые за счет количества и соответствия друг другу вроде бы (по мнению российских судов) увеличивают вероятность того, что Х.- действительно плохой человек. Если присмотреться, то имеет место только один источник информации – мои собственные слова. Остальные три производны от этого источника и ничего не добавляют. Именно поэтому можно сделать вывод, что показания В., на основе которых построен ряд других обвинительных доказательств по делу, являются критическими и практически единственными, так как кроме них обвинение больше ничего не подтверждает. Здесь стоит добавить, что деньги (предмет предполагаемой взятки), равно как все другие данные, полученные оперативным путем (а никаких иных доказательств, кроме этих и показаний свидетелей, в деле нет), также производны от слов В., которая при не совсем выясненных обстоятельствах сообщила в милицию о том, что Вы требовали от нее взятку. Безусловно, все это требует обстоятельного, но лаконичного обоснования.

В качестве дополнительной (или альтернативной) логики можно доказывать, что В., чьи показания столь критичны для постановления обвинительного приговора, в некотором смысле была «соучастницей» предположительно имевшего место преступления. Конечно, формально в соответствии с УК РФ получение и дача взятки – это разные составы. Однако очевидно, что, во-первых, получение взятки без ее дачи невозможно, во-вторых, получение и дача «одной взятки» представляют собой единое событие. Именно в этом смысле В. можно назвать «соучастницей» условного выделяемого нами преступления под названием «взяточничество». Подобное обоснование может иметь смысл, так как в ряде случаев Европейский Суд по правам человека приходил к выводу, что использование в качестве критических доказательств при обвинении лица в совершении преступления показаний его соучастников может (особенно в совокупности с другими нарушениями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) свидетельствовать о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Здесь можно посмотреть хотя бы на Постановление по делу «Владимир Романов против России». Подобный вывод, в частности, основан на том, что «соучастник» сам является лицом, заинтересованным в определенном исходе дела, а привлечение его к ответственности за дачу ложных показаний не представляется возможным, так как ложь представляет собой одно из средств защиты. Уточним, что Страсбургский Суд в большинстве случаев склонен анализировать ситуацию содержательно, а не формально. Поэтому и здесь мы говорим о том, что для В., которая формально вроде бы не является ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни подсудимой, данные ей показания являлись средством защиты от тех подозрений (в даче взятки), которые практически проявились в деятельности сотрудников милиции, проводивших с ней различные встречи, беседы и т.д. Вывод о том, что ее можно привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных показаний (или заведомо ложный донос), так как формально она не обладает соответствующим статусом, также не столь очевиден, что содержательно сближает В. с «соучастницей преступления». Ее заинтересованность в исходе дела также может быть обоснована. Хотя бы со ссылкой на то, что сама она не была привлечена к ответственности за совершение преступления (пусть и с освобождением от нее), причем ни в части того эпизода, о котором идет речь в приговоре, ни в части предположительно имевших место ранее действий по передаче взяток. Конечно, все это требует серьезного обоснования.

4. Также в жалобе можно попытаться обосновать, что суд не был «создан на основании закона» в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. К подобному выводу можно прийти в результате анализа практики Европейского Суда по правам человека, в соответствии с которой суд может не отвечать этому требованию, если конкретное дело рассматривается не тем судом, к которому оно отнесено по подсудности.

Здесь можно привлечь для обоснования, например, решение Комиссии по правам человека по делу «Занд против Австрии» 1977 года. Формально материалы Вашего уголовного дела содержали сведения, составляющие государственную тайну (во всяком случае, суд с этим согласился). Следовательно, на основании пункта 3 части 3 статьи 31 УПК РФ данное дело подсудно суду уровня субъекта Российской Федерации, а рассмотрено оно было районным судом.

Сформулированный в кассационных жалобах Ваших адвокатов вывод, что судья Р. в соответствии с частью 2 статьи 63 УПК РФ не мог рассматривать Ваше дело, представляется не совсем необоснованным. Во всяком случае, из части 2 статьи 63 УПК РФ и проанализированной нами практики Верховного и Конституционного Судов РФ это прямо не вытекает, а каких-либо обоснований в жалобах адвокатов не приведено (возможно, оно есть в других материалах дела). Поэтому, по нашему мнению, это не может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента при доказывании того, что суд не был «создан на основании закона».

5. Безусловно, можно вести речь о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд не ответил на целый ряд представленных Вами и Вашими защитниками аргументов и доказательств, которые (отдельно и в совокупности) являлись критическими с точки зрения возможности прийти к выводу о Вашей виновности. Речь, в первую очередь, о Вашей версии событий, в рамках которой Вы вполне обоснованно (то есть со ссылками на доказательства) утверждали, что полученные Вашим мужем деньги были внесены в качестве предоплаты за заказанную для личных нужд мебель и возвращены из-за отказа от соответствующего заказа. Однако здесь необходим тщательный анализ предмета доказывания, всех обвинительных доказательств и каждого доказательства, на которое обращала внимание защита, с выяснением того, какие из последних не были приняты во внимание, и на что именно они влияли с точки зрения обоснования каждого из элементов предмета доказывания и (посредством этого) итогового вывода о виновности.

Кроме того, здесь же можно говорить о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд изначально придавал большее значение аргументам и доказательствам обвинения. Другими словами, суд фактически не решал вопрос о том, чья версия – обвинения или защиты – является более основанной (при том, что на стороне защиты «работает» презумпция невиновности), а задавался вопросом, смогла ли защита опровергнуть версию обвинения, как если бы ее правильность изначально предполагалась.

6. Наконец, можно вести речь о том, что искажение протокола судебного заседания фактически лишило Вас права на допрос показывающих против Вас свидетелей, прямо гарантированного пунктом D части 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также права на защиту в целом.

Это утверждение основано на том, что право на защиту становится практически бессмысленным, если влияющая на исход дела информация, получаемая в ходе ее осуществления (в том числе при допросе свидетелей), не фиксируется и (или) искажается в протоколе судебного заседания, а исправить ее не представляется возможным хотя бы по той причине, что суду фактически не с чем сравнить представленные замечания на протокол (кроме этого самого протокола и своей памяти), так как самостоятельно суд не ведет ни аудиозапись, ни полное стенографирование, а аудиозаписи, сделанные защитой, не принимает. Безусловно, это проблема не только Вашего дела, а в принципе российского судопроизводства. И мы надеемся, что рано или поздно к ней будет привлечено самое пристальное внимание Европейского Суда по правам человека. Возможно, с помощью Вашего дела.

Мы не ставим по данному делу вопрос о нарушении Вашего права на личную жизнь, гарантированного статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в ходе оперативных мероприятий, результаты которых легли в обоснование приговора, тайно использовалась аудиозапись, что представляло собой вмешательство в личную жизнь в том смысле, который придает этому термину Европейский Суд по правам человека. Невозможность обращения в Страсбургский Суд с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вызвана, по нашему мнению, во-первых, тем, что вмешательство было осуществлено в личную жизнь Вашего мужа (а не Вас), которому были переданы деньги – предмет предполагаемой взятки, во-вторых, никаких жалоб на нарушение чьих бы то ни было прав (его или Ваших) в связи с применением тайной аудиозаписи никем и никогда по делу, судя по представленным материалам, не высказывалось.

Безусловно, все это лишь предварительный анализ. Не исключено, что мы не заметили тех или иных нарушений, которые могут быть выявлены при более тщательном анализе. Кроме того, в отношении каждого из приведенных Выше предложений необходимо с большой тщательностью ставить и разрешать вопросы о соблюдении всех критериев приемлемости жалобы, в частности, исчерпания средств правовой защиты. Наконец, анализ должен быть проведен на основе всех материалов дела (в данном случае он основан лишь на приговоре, кассационных жалобах и кассационном определении).

Вместе с тем подготовка жалобы по данному делу представляется, по нашему мнению, весьма перспективной.

С уважением,

Олег Анищик

комментариев 5 167

  1. Алексей:

    Здравствуйте, Олег! Если сможете помогите, пожалуйста разобраться в следующих вопросах:
    1. Мной было подано заявление в суд о признании незаконным заключения медико-социальной экспертизы об отказе в установлении мне группы инвалидности в связи с тем, что последствия травмы являются не незначительными, а умеренными. Суд апелляционной инстанции 14.08.12г. отменил решение суда 1-й инстанции, установил наличие умеренных последствий, и на этом основании признал заключение МСЭ незаконным, обязав меня переосвидетельствовать. МСЭ меня переосвидетельствовала, но группу не присвоила ввиду «незначительных последствий травмы» и т.к.»суд не указал прямо присвоить группу». Т.е. решение суда до сих пор не выполнено надлежащим образом. Является ли ненадлежащее исполнение решения суда нарушением Европейской конвенции и как тут исчисляется срок подачи жалобы в ЕСПЧ?
    2.Мной было обжаловано в суд повторное заключение МСЭ ввиду несоответствия оценки травмы с точки зрения вступившего в силу решения суда (стойкие умеренные последствия, утрата 10% общей нетрудоспособности). Суд отказал в иске, ссылаясь на то, что данные обстоятельства не относятся к ст.61 ГПК РФ, а являются просто мотивировочной частью определения. Является ли непринятие обстоятельств, установленных и доказанных судом нарушением Европейской конвенции?
    3.Было подано заявление о присуждении морального вреда в связи с признанием незаконным заключения МСЭ определением от 14.08.12г. В присуждении морального вреда отказано полностью. Есть ли в данном случае нарушение Конвенции.
    Заранее спасибо.

    • Здравствуйте!

      Я не могу ответить на Ваши вопросы по причинам, изложенным в правилах сайта.

      Олег Анищик

  2. Елена:

    Олег! Я подавала иск о защите прав потребителей. Однако, при вынесении решения Закон о защите прав потребителей применен не был. Также решение не мотивировано. Является ли это нарушением права на справедливое судебное разбирательство? В Ваших ответах я прочла, что ЕСПЧ не всегда признает неприменение национального закона нарушением. Однако нашла: «Поскольку неисполнение требований национального закона ведет к нарушению Конвенции, следовательно, суд может и должен использовать свою компетентность для рассмотрения такого требования, заявленного в жалобе» ( Benham v. the United Kingdom, 10 June 1996). Спасибо.

    • Здравствуйте!

      Я не могу ответить на Ваш вопрос по причинам, изложенным в правилах сайта.

      Нарушение национального закона может представлять собой нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, если указанные международные договоры гарантируют соблюдение этого национального закона, и не может, если не гарантируют. Статья 6 Конвенции не гарантирует прямо соблюдения каких бы то ни было национальных законов, не считая тех из них, которые касаются «создания суда», то есть назначения судей, формирования состава суда, некоторых аспектов подсудности. В отличие от статьи 5 Конвенции, которая прямо гарантирует лицу соблюдение национальных законов в случае лишения его свободы и к которой относится приведенный Вами в искаженном виде пункт 41 Постановления Большой Палаты Европейского Суда по правам человеко по делу «Бенхэм против Соединенного Королевства» (Benham v. the United Kingdom, жалоба N 19380/92) от 10 июня 1996 года. В оригинале в нем написано: «It is in the first place for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law. However, since under Article 5 para. 1 (art. 5-1) failure to comply with domestic law entails a breach of the Convention, it follows that the Court can and should exercise a certain power to review whether this law has been complied with…» В переводе: «Толкование и применение норм национального права относится к первую очередь к юрисдикции национальных властей, в особенности внутригосударственных судов. Но поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции (статья 5-1) несоблюдение норм национального права представляет собой нарушение Конвенции, [Европейский] Суд [по правам человека] может и должен использовать определенные полномочия, чтобы проверить, были ли эти нормы соблюдены…»

      Олег Анищик

  3. Любовь:

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли подать жалобу на лицо, проживающее в РФ (не должностное лицо), за то, что он назвал человека «вором», хотя решения суда о признании человека виновным еще нет…
    Заранее спасибо за ответ.

    • Здравствуйте!

      Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней не налагают никаких обязательств на частных лиц. Обязательства обеспечить права и свободы каждому, находящемуся под их юрисдикцией, накладывается только на Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции и Протоколов к ней, то есть государства — члены Совета Европы. См. статью 1 Конвенции. Соответственно, Европейский Суд по правам человека рассматривает только и исключительно жалобы на нарушения прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, которые предположительно допущены государством в лице его должностных лиц, органов и организаций, за которые оно несет ответственность. См. статью 34 Конвенции. Поскольку Вы сами указываете, что лицо, к которому у Вас имеются претензии, не является должностным, я делаю вывод, что речь идет о частном лице. Если это действительно так, то по меньшей мере по этой причине Вы не можете обратиться в Европейский Суд по правам человека с жалобой, содержащей какие бы то ни было претензии к нему.

      Олег Анищик

      • Любовь:

        Еще один вопрос… А если те же самые слова говорила следователь во время следствия? Тогда получается можно подать жалобу? Заранее спасибо за ответ.

        • Здравствуйте!

          Если Ваш вопрос заключается в том, можно ли в принципе обратиться в Европейский Суд по правам человека с жалобой на следователя, то да, в тех случаях, когда можно обоснованно утверждать, что государство несет ответственность за его действия (бездействие), таковыми предположительно допущены нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней, об обращении с жалобой на которые идет речь, и имеются разумные основания для вывода об удовлетворении такой жалобы всем остальным критериям приемлемости.

          Если же фактически (или в частности) Вы хотели спросить о том, усматриваются ли в том, что сказал следователь, признаки нарушений гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней прав лица, которого он назвал вором в отсутствие решения суда о признании его виновным в совершении преступления, то я не могу ответить на Ваш вопрос по причинам, изложенным в правилах сайта. Даже если Вы ведете речь о предполагаемом нарушении презумпции невиновности указанного лица, которая гарантирована пунктом 2 статьи 6 Конвенции (а при наличии на то оснований речь может идти о нарушении и других (или других) прав, например, гарантированных статьей 8 Конвенции), то — даже при условии, что на указанное лицо на момент высказывания распространялось действие гарантий пункта 2 статьи 6 Конвенции, то есть ему было предъявлено уголовное обвинение в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции, о чем по Вашему вопросу судить с достаточной степенью определенности невозможно (то обстоятельство, что отсутствует судебное решение, само по себе не свидетельствует о предъявлении указанному лицу уголовного обвинения, равно как о предъявлении ему или кому-либо еще уголовного обвинения не свидетельствует тот факт, что, возможно, ведется расследование, если следователь упомянут Вами не в смысле должности, а в смысле процессуального статуса применительно к соответствующему делу), — судить по Вашему вопросу о наличии признаков этого нарушения нельзя по меньшей мере по той причине, что, во-первых, неизвестен контекст высказывания (да и то, как точно оно звучало; в одном контексте высказывание может свидетельствовать лишь о выражении подозрения (обоснованного подозрения), примером чего являются многие процессуальные документы, которые следователь не может не составлять, в другом — как утверждение, что человек действительно виновен), во-вторых, неизвестно, идет ли речь о публичном высказывании, которое может вызвать у суда и общественности убеждение в том, что лицо виновно, либо о непубличном, которое на справедливость судебного разбирательства может и не повлиять (см., например, Постановление ЕСПЧ по делу «Кузьмин против России» (Kuzmin v. Russia, жалоба N 58939/00) от 18 марта 2010 года (пункты 66-69)).

          Олег Анищик

  4. николай:

    Здраствуйте.Помогите пожалуйста на писать жалобу-обращение в среднюю или большую палату так как мне отказали малой палате или где можно посмотреть как правильно падать её.

    • Здравствуйте!

      Я ничем не могу помочь Вам по делу, о котором мне ничего не известно.

      Обращаю внимание, что в случае, если Ваша жалоба объявлена Европейским Судом по правам человека неприемлемой (и (или) исключена из списка подлежащих рассмотрению дел) в полном объеме, т.е. именно это Вы называете отказом, то даже если это решение действительно принято Палатой Европейского Суда по правам человека, все равно, как и в случае принятия такого решения единоличным Судьей или Комитетом из трех Судей, обращение в Большую Палату Европейского Суда по правам человека невозможно, поскольку заявитель может просить о передаче его дела в Большую Палату Европейского Суда по правам человека лишь в случае вынесения по его жалобе Постановления (см. пункт 1 статьи 43 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), а в случае объявления жалобы неприемлемой в полном объеме Постановление не выносится, она объявляется таковой Решением. Более того, даже если Ваша жалоба действительно рассматривалась Палатой Европейского Суда по правам человека и по ней было принято Постановление, т.е. Ваша жалоба не была признана неприемлемой (и (или) исключена из списка подлежащих рассмотрению дел) в полном объеме, то обращение в Большую Палату Европейского Суда по правам человека с какими бы то ни было претензиями, которые касаются принятого Палатой решения о неприемлемости жалобы в соответствующей части лишено смысла, т.к. Большая Палата Европейского Суда по правам человека не может объявить жалобу в части, в которой она была признана Палатой неприемлемой, приемлемой и, соответственно, рассмотреть ее по существу, но может лишь признать жалобу, объявленную Палатой приемлемой, неприемлемой. См., например, пункт 57 Постановления Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу «Карсон и другие против Соединенного Королевства» (Carson and Others v. the United Kingdom, жалоба N 42184/05) от 15 марта 2010 года.

      Никакой «средней палаты» в Европейском Суде по правам человека нет и никогда не было.

      Олег Анищик

  5. Татьяна:

    Здраствуйте, Олег! Спасибо за сайт. Очень много полезного и нужного Вы пишите. Спасибо, что в сложной ситуации даете людям возможность получить квалифицированную помощь.
    У нас возникла непонятная ситуация с жалобами. 20.12.2011г. была отправлена предварительная жалоба. В мае 2012г. нами было получено письмо ЕС о присвоении номера досье, письмо было датировано 06.01.2012г., срок для представления полного текста жалобы был установлен 02.03.2012г. Это письмо было получено нами от калининградской фирмы (без конверта ЕС), к которой оно случайно попало вместе с печатной продукцией — иностр. журналы, газеты и т.д.(фирма занимается их распространением). Сразу направили письмо в ЕС с объяснениями. Полный текст жалобы был подготовлен и отправлен в июне 2012г.
    В этот же период времени по нарушению прав этого же заявителя по другому судебному делу была подготовлена и направлена полная жалоба на формуляре. Дата отправки 29.05.2012г.
    Письмом ЕС от 29.10.2012г. мы были уведомлены о получении «формуляра заявления от 29 мая 2012г, который будет рассмотрен в рамках досье №..» И указан номер досье, присвоенный первой предварительной жалобе. В феврале 2013г. письмом ЕС мы были уведомлены, что жалоба, поданная 20.12.2012г. досье № …(указано № досье по первой жалобе) признана неприемлемой.
    Возникает вопрос: жалобы были поданы по разным вопросам, в жалобах указывались нарушения, имевшие место при рассмотрении разных дел, соответственно в жалобах говорилось о разных решениях суда. Возможно ли при таких обстоятельствах рассмотрение жалоб в рамках одного досье? Если да, то можно ли что-нибудь сделать или уже нет, и правильно ли мы понимаем, что и первая и вторая жалоба признаны неприемлемой? Что делать с датой, которая указана в письме ЕС — в письме указано, что неприемлемой признана жалоба от 20.12.2012г. (видимо опечатка, так как жалоба первая предварительная подана 20.12.2011г.)? Понятно, что в первом случае, шансов, что жалоба будет признана приемлемой по срокам было мало, но по второй жалобе все сроки были соблюдены. Что касается второй жалобы, то таки дела рассматривались ЕС — лишение права собственности на жилой дом и земельный участок в связи с изъятием з/у для муниципальных нужд без предварительной и равноценной компенсации стоимости имущества с грубыми нарушениями прав заявителя при осуществлении правосудия. И учитывая, что сроки были соблюдены, мы расчитывали на ее принятие. Можно ли что то сделать в данной ситуации? Заранее спасибо за ответ.

    • Здравствуйте!

      Европейский Суд по правам человека может рассмотреть в рамках одного досье любое количество связанных или не связанных друг с другом претензий того же самого (тех же самых) заявителя(ей), даже если они изложены на отдельных формулярах. Читайте об этом здесь. Например, в случае обращения заявителя со второй (или любой последующей) жалобой, которая очевидно неприемлема, Европейскому Суду по правам человека нет никакого смысла заводить отдельное досье и тем самым формально увеличивать число жалоб, числящихся на рассмотрении.

      Я не могу ответить на первую часть Вашего второго вопроса по причинам, изложенным в правилах сайта. Обращаю внимание, что решение о признании жалобы неприемлемой является окончательным, не может быть отменено или изменено никем и ни по каким основаниям. См. раздел «Процедура рассмотрения жалоб Европейским Судом».

      Судя по Вашему сообщению, Европейский Суд по правам человека зарегистрировал одну Вашу (условно) жалобу, намерение об обращении с которой было выражено в письме от 20 декабря 2011 года, обычно называемом «предварительной жалобой», поданную в надлежащем виде, то есть на формуляре, в июне 2012 года. Европейский Суд по правам человека также получил второй формуляр, однако посчитал, что он не является отдельной жалобой, то есть расценил его как дополнение к поданной ранее жалобе. Именно эта жалоба и была признана Европейский Судом по правам человека неприемлемой. Никакой другой Вашей жалобы в производстве Европейского Суда по правам человека, судя по написанному Вами, не было и нет.

      При этом Европейский Суд по правам человека, судя по Вашему сообщению, был удовлетворен действиями, которые год назад я рекомендовал Вам предпринять, т.к. день обращения с предварительной жалобой считается днем подачи жалобы (указание на 20 декабря 2012, а не 2011 года, вероятно, действительно является опечаткой, если в этот день ЕСПЧ точно ничего не мог от Вас получить) только в том случае, если, по мнению ЕСПЧ, заявителем соблюдено требование о необходимости подачи полной жалобы на формуляре в течение формально пропущенных Вами 8 недель с даты, указанной в письме Секретариата ЕСПЧ, которым заявитель уведомляется о необходимости заполнения и отправки формуляра жалобы (см. пункт 4 Практической инструкции по обращению в Европейский Суд). В противном случае днем подачи жалобы считался бы день отправки полной жалобы на формуляре (читайте о свежайшем примере здесь). Таким образом, Ваша жалоба в соответствующей части была объявлена неприемлемой не из-за пропуска указанного выше 8-недельного срока, считающегося продолжением шестимесячного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (что, конечно, не означает, что она не могла быть признана неприемлемой по причине пропуска шестимесячного срока уже на момент подачи предварительной жалобы).

      Олег Анищик

      • Татьяна:

        Олег, здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Спасибо, что помните нас (дали ссылку на прошлогодний вопрос-ответ). При написании этого вопроса я сначала указала «как Вы нам советовали» по отношению к прошлогодней известной Вам ситуации, но потом убрала это уточнение из текста. Подумала, не будет ли с Вашей стороны это воспринято негативно в каком-либо ракурсе. Трудно все это точно выразить на бумаге, но я хочу Вас завершить, что мы благодарны Вам за Вашу деятельность и неоценимую помощь, которую Вы оказываете. Сейчас, после Вашего ответа, ситуация нам понятна. Конечно, хотелось бы знать, в чем ошибка, и почему жалоба «не отвечает критериям приемлемости, изложенных в статьях 34 и 35 Конвенции.» Это было бы неплохо, так как мы имели бы возможность учиться на ошибках. Но понимаем, что это невозможно. Еще один вопрос. У Вас на сайте есть страничка, где публикуются решения принятые по делам, в том числе решения о признании жалобы неприемлемой. Нашего решения там нет, хотя из письма ЕС следует, что решение принято 7 февраля 2013 г. Скажите, пожалуйста, не все решения печатаются? Номер нашей жалобы 1141/12. Спасибо за ответ.

  6. Михаил:

    Добрый вечер! Мой вопрос, наверное, очень простой. Но для меня очень важный. Скажите, пожалуйста, каким размером кегля следует набирать текст Жалобы? Десятым кеглем я укладываюсь в 10 страниц, а кеглем 12 страниц получается больше. Если Жалоба (без приложений) объёмом в 12 — 15 страниц, то её даже читать не станут? Спасибо за ответ!

    • Здравствуйте!

      Вы можете найти ответ на свой первый вопрос здесь.

      Мне неизвестно, на каком основании Вы предположили, что если «[ж]алоба (без приложений) [будет] объемом… 12-15 страниц, то ее даже читать не станут». Европейский Суд по правам человека не накладывает и никогда не накладывал никаких ограничений на как таковой размер (объем, количество страниц или листов) жалобы. Единственное требование, косвенно касающееся размера жалобы, сформулировано в пункте 11 Практического руководства по подаче жалобы (Практической инструкции по обращению в Европейский Суд по правам человека): если в исключительных случаях объем жалобы превышает 10 страниц (не считая списка приложений и самих приложений), она должна сопровождаться кратким изложением ее содержания. Другими словами, в принципе жалоба может быть любого размера (ограничивать его бессмысленно, т.к. в некоторых случаях подробное изложение действительно значимых фактических обстоятельств дела или обоснования нарушений может требовать десятков и десятков страниц). Однако если объем жалобы превышает 10 страниц (не считая списка приложений и самих приложений), она должна сопровождаться кратким изложением ее содержания. Поэтому если жалоба, объем которой превышает 10 страниц, будет сопровождаться кратким изложением ее содержания, то ее «станут читать», т.е. в ее регистрации не будет отказано по причине, связанной с ее объемом (размером), и Секретариат ЕСПЧ не будет требовать кратко изложить (не более чем на 10 печатных страницах) существенные факты в хронологическом порядке и жалобы, на которых настаивает заявитель. Более того, для ряда жалоб делается исключение и из общего правила о необходимости сопровождать кратким изложением содержания жалобы, превышающие по объему 10 страниц, о чем можно прочитать здесь.

      Олег Анищик

  7. Ксения:

    Имеет ли право лицо, которое не достигло восемнадцатилетнего возраста, обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека&

  8. Леонид Лоев:

    Мы с гр. К совершили обмен производственными зданиями. Оказалось, что здание гр. К находится в аварийном состоянии, угрожающем здоровью и жизни людей, и подлежит сносу, который стоит 150 тысяч рублей. Я подал заявление о мошенничестве, но начальник ОБЭП был приятелем гр. К и постоянно оказывал ему содействие. Дознаватель ОБЭП вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я его обжаловал в порядке ст. 125 УК РФ, но суд мне отказал. Кассационная жалоба тоже была отклонена на незаконном основании. Я составляю жалобу в Страсбург, и мне адвокаты говорят, что ст.6 Конвенции точно нарушена.
    Я хочу узнать, могу ли я заявлять о нарушении параграфа 1 Протокола 1 Конвенции. Ведь, если бы дознаватель возбудил уголовное дело и мошенничество было доказано, договор мены был бы аннулирован и мое здание было бы возвращено.

    • Здравствуйте!

      Я не могу ответить на Ваш вопрос по причинам, изложенным в правилах сайта.

      Также рекомендую Вам спросить у своих адвокатов (надеюсь, не тех же самых, которые утверждают, что с 01 января 2013 года срок на обращение с жалобой в ЕСПЧ сократился до 4-х месяцев, и предлагают в рамках годового абонемента по 5 жалоб в ЕСПЧ в комплекте с 7 выездами такси, ОСАГО на 1 авто и неограниченным количеством исковых в суды общей юрисдикции, апелляционных и кассационных жалоб), на каком основании они утверждают, что статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в принципе применима к процедуре рассмотрения жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела. Гарантии статьи 6 Конвенции распространяются только на два вида разбирательств: те, в рамках которых принимаются окончательные решения по существу предъявленного лицу уголовного обвинения (причем в этом случае гарантии предусмотрены только для этого самого лица), и те, в рамках которых определяется судьба гражданских, то есть цивильных, частных, прав и обязанностей лица (в подобных случаях гарантии предусмотрены для лица, о гражданских правах которого идет речь). Это более или менее явно следует прямо из текста статьи 6 Конвенции. С каким-либо предъявленным Вам уголовным обвинением Ваши обращения с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ (надо полагать, что указание на УК — это опечатка) не связаны. Соответственно, гарантии статьи 6 Конвенции в ее «уголовной части» не могут распространяться на процедуру рассмотрения указанной жалобы (и жалоб(ы) на решение суда первой инстанции, принятое по результатам ее рассмотрения). Остается только статья 6 Конвенции в ее «гражданской части». Однако признаков ее применимости к разбирательству, о котором Вы ведет речь, также не усматривается. Право потерпевшего на пользование гарантиями пункта 1 статьи 6 Конвенции действительно признается Европейским Судом по правам человека. См., например, Постановление ЕСПЧ по делу «Перез против Франции» (Perez v. France, жалоба N 47287/99) от 12 февраля 2004 года. В нем Страсбургский Суд пришел к выводу, что уголовное разбирательство, в рамках которого потерпевший подал предусмотренный законодательством гражданский иск, может являться «определяющим» для его «гражданских» прав и обязанностей в смысле указанной статьи («гражданским» здесь признается только и исключительно право на получение компенсации вреда, причиненного преступным деянием). Однако гарантии пункта 1 статьи 6 Конвенции не распространяются на лицо, если оно, с учетом положений национального законодательства, не имеет пока возможности предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела (см. Решение по вопросам приемлемости жалобы «Косицина против Украины» (Kositsina v. Ukraine, жалоба N 35157/02) от 15 января 2008 года; при этом в данном случае уголовное дело в принципе было возбуждено, затем неоднократно прекращалось и возобновлялось вновь, а незадолго до окончательного его прекращения за отсутствием события преступления заявительнице даже был предоставлен статус потерпевшей). В случаях же, когда речь идет об отказе властей в возбуждении уголовного дела в принципе, Европейский Суд по правам человека ограничивается лаконичным указанием на то, что говорить о гарантиях статьи 6 Конвенции не представляется возможным (см., например, пункт 331 Постановления по делу «Ранцев против Кипра и России» (Rantsev v. Cyprus and Russia, жалоба N 25965/04) от 07 января 2010 года; отчасти этот вывод обусловлен тем, что обязанность расследования заявления о преступлении в ряде случаев вытекает из других статей Конвенции, о чем написано ниже). Очевидно, что в отсутствие уголовного дела невозможно говорить о предъявлении гражданского иска и «определяющем» характере разбирательства с точки зрения «гражданских» прав и обязанностей, т.е. права на компенсацию вреда, причиненного преступлением. Если гарантии статьи 6 Конвенции неприменимы к разбирательству, в рамках него статья 6 Конвенции нарушена быть не может.

      Обращаю внимание, что ни Конвенция, ни Протоколы к ней не предусматривают как такового права на возбуждение уголовного дела в отношении третьего лица – должностного или частного – или права на привлечение его к уголовной ответственности (см., например, Постановления Европейского Суда по правам человека по делам «Стефано против Греции» (Stefanou v. Greece, жалоба N 2954/07) от 22 апреля 2010 года (пункт 84) и «Крзак против Польши» (Krzak v. Poland, жалоба N 51515/99) от 06 апреля 2004 года (пункт 24)). Поэтому отказ в возбуждении уголовного дела, равно как отказ суда признать его незаконным, сами по себе не могут свидетельствовать о нарушении прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней. Ряд статей Конвенции и Протоколов к ней, в частности, статья 1 Протокола N 1 к Конвенции (см. об этом здесь), предполагают обязательство государства провести уголовное расследование по обоснованным заявлениям о нарушении прав, гарантированных ими, но только когда иным образом жертва предполагаемых нарушений этих прав не может защитить их, в частности, собрать доказательства, чтобы защищаться средствами, не связанными с уголовным преследованием, например, путем обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства. Ничто в Вашем вопросе как таковом не свидетельствует о необходимости проведения уголовного расследования, то есть о невозможности установить обстоятельства дела средствами, не связанными с уголовным преследованием.

      Олег Анищик

  9. Фагмеев Ильгизяр:

    Можно ли в ЕСЧП оспорить Определение КС РФ от 11 мая 2012 г. N 829-О, в части:2. Конституционный Суд РФ, изучив представленные Б.Н. Спиваковым материалы, не находит оснований для принятия его жалоб к рассмотрению.
    Статья 392 ГПК РФ, относящая к основаниям для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда фальсификацию доказательств, преступления сторон, установленные вступившим в законную силу приговором суда, не препятствует суду принять в качестве такого основания существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю (пункт 1 части третьей статьи 392 ГПК РФ).
    и просить ЕСЧП рекомедовать внести изменения в Определение: «обязательны суду для принятия в качестве такого основания» и далее по тексту.

    • Здравствуйте!

      Европейский Суд по правам человека не рассматривает жалобы на как таковые решения национальных судов, в том числе Конституционного Суда РФ, и в принципе не может изменить или отменить их. Он рассматривает только и исключительно жалобы на нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней, предположительно допущенные государством, в т.ч. в лице судов.

      В Вашем вопросе как таковом не усматривается признаков каких бы то ни было нарушений Конституционным Судом РФ прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней Борису Николаевичу Спивакову, по жалобе которого Конституционным Судом РФ принято Определение N 829-О от 11 мая 2012 года, и, соответственно, оснований для его обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека. Как такового права на обращение в Конституционный Суд РФ, равно как и права на обращение в какой бы то ни было национальный суд с жалобой на несоответствие национального закона национальной конституции, Конвенция и Протоколы к ней не гарантируют. Пункт 1 статьи 6 Конвенции – в его толковании Европейским Судом по правам человека (см. пункт 36 Постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Голдер против Соединенного Королевства» (Golder v. the United Kingdom, жалоба N 4451/70) от 21 февраля 1975 года) — гарантирует лицу право на обращение в суд с целью разрешения спора о его гражданских, частных, цивильных – в отличие от публичных – правах и обязанностях. Ничто в Вашем вопросе не свидетельствует о том, что в результате обращения Б.Н. Спивакова с жалобой в Конституционный Суд РФ мог быть разрешен какой бы то ни было спор о принадлежащих ему гражданских правах и обязанностях (или разрешение такого рода спора в дальнейшем могло быть предопределено решением Конституционного Суда РФ по поданной в него жалобе). Напротив, судя по Определению Конституционного Суда РФ, спор о гражданских правах и обязанностях Б.Н. Спивакова, даже если таковой был предметом рассмотрения судов общей юрисдикции, с целью добиться пересмотра решений которых по вновь открывшимся обстоятельствам он обратился в Конституционный Суд РФ, был окончательно разрешен судами общей юрисдикции еще до подачи жалобы в Конституционный Суд РФ (потенциальная возможность пересмотра вступивших в законную силу решений национальных судов в результате признания Конституционным Судом РФ неконституционным примененного ими нормативно-правового акта не имеет значения, т.к. на момент обращения с жалобой в Конституционный Суд РФ эти решения все равно остаются окончательными; гарантии же пункта 1 статьи 6 Конвенции начнут вновь действовать только после (и в случае) отмены этих решений и будут действовать только в рамках разбирательства в судах общей юрисдикции). Обращаю внимание, что спором о гражданских правах и обязанностях мог являться только спор, рассмотренный судами общей юрисдикции, а не спор о конституционности статьи 392 ГПК РФ. См. примеры описания ситуаций, когда обращение в национальные конституционные суды, напротив, было определяющим с точки зрения разрешения спора о гражданских правах и обязанностях лица, в результате чего производство в них охватывалось гарантиями пункта 1 статьи 6 Конвенции, в Постановлениях Европейского Суда по правам человека по делам «Краска против Швейцарии» (Kraska v. Switzerland, жалоба N 13942/88) от 19 апреля 1993 года, «Руиз Матеос и Испании» (Ruiz-Mateos v. Spain, жалоба N 12952/87) от 23 июня 1993 года, Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу «Суссманн против Германии» (Sussmann v. Germany, жалоба N 20024/92) от 16 сентября 1996 года. См. также Решение Европейского Суда по правам человека по делу «Рошка против России» (Roshka v. Russia, жалоба N 63343/00) от 06 ноября 2003 года применительно к вопросу о том, при каких условиях производство в Конституционном Суде РФ теоретически может охватываться гарантиями пункта 1 статьи 6 Конвенции.

      Если же Ваш вопрос касается обращения в Страсбурский Суд не Б.Н. Спивакова, которым Вы, судя по подписи, не являетесь, а Вас, то в Вашем вопросе как таковом тем более не усматривается признаков нарушений Конституционным Судом РФ в связи с принятием указанного Определения в рамках разбирательства, стороной которого Вы не являлись, каких бы то ни было прав, гарантированных Вам Конвенцией и Протоколами к ней, в т.ч. по той причине, что по Вашему вопросу в принципе невозможно понять, какое отношение Вы имеете к этому Определению (или оно к Вам).

      Также обращаю внимание, что отказ в пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам сам по себе не может представлять собой нарушения каких бы то ни было прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, жалобы на которые рассматривает Европейский Суд по правам человека, т.к. указанные международные договоры в принципе никому не гарантируют собственно права на пересмотр вступивших в законную силу судебных решений, в т.ч. по вновь открывшимся обстоятельствам (см., например, Решение Комиссии по правам человека по вопросам приемлемости жалобы «Обершлик против Австрии» (Oberschlick v. Austria, жалобы NN 19255/92 и 21655/93) от 16 мая 1995 года), производство, связанное с попыткой добиться пересмотра вступивших в законную силу судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам, которое не привело к отмене указанных решений, не охватывается гарантиями статьи 6 Конвенции (даже если само разбирательство по существу охватывалось ими), по причине чего нарушить право на справедливое судебное разбирательство в ходе этого производства (этапа разбирательства) невозможно (см. Решения Комиссии по правам человека по делам «Х. против Австрии» (X. v. Austria, жалоба N 7761/77) от 8 мая 1978 года и «Руиз Матеос и другие против Испании» (Ruiz-Mateos and Others v. Spain, жалоба N 24469/94) от 2 декабря 1994 года).

      Олег Анищик

      • Фагмеев Ильгизяр:

        ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ОЛЕГ АНИЩИК!!! Попытаюсь исправить свою оплошность. В 2009 году, судом по иску УФМС, я был признан виновным в образовании задолженности по взятой в 1994 году ссуде. Проверка органов прокуратуры, опровергла решение суда (к сожалению я не успел обжаловать это решение суда). На основании проверки прокуратуры я подал иск в отношении руководителя хозяйства, вину которого установила прокуратура. Судья не признала руководителя надлежащим ответчиком по 2-м причинам: 1.Хозяйство было ликвидировано в 2006. 2.Не увидела личной вины ответчика.(Решение от 02.02.2010 года).
        08.07.2012 года, СКР вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности -п.3 ч.1 ст.24 УПК, установив личную вину ответчика.
        Данное ПОВУД не было принято в качестве вновь открывшихся обстоятельств судами первой, апелляционной и кассационной инстанций.
        Единственное решение Конституционного суда РФ по п.1 ч.3 ст.392 ГПК, которое мне удалось найти -это Определение от 11.05.12 №829-О, которое было проигнорировано судами, ибо КС не обязывает принимать ПОВУД по п.3 ч.1 ст.24 УПК в качестве существенных вновь открывшихся обстоятельств.
        Возникла ситуация абсурда: лицо признанное преступником, решением суда нельзя привлечь даже к гражданской ответственности.

        Если Вы сочтёте мой вопрос не корректным, прошу Вас: Посоветуйте, как мне дальше бороться?

        Вопрос: Нельзя ли обжаловать определение КС РФ на основании ст.17 Конвенции, ибо Определение КС РФ от 11.05.12 № 829-О и п.1 ч.3 ст.392 ГПК не дают права на реабилитацию и компенсацию пострадавшему от преступлений?

        • Здравствуйте!

          Утверждение о нарушении статьи 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод требует указания на другое, второе гарантированное Конвенций или Протоколом к ней право (либо свободу), которое предположительно упразднено или несоразмерно ограничено. В Ваших вопросах не усматривается признаков нарушений каких бы то ни было прав (свобод), гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней. Поэтому вести речь об упразднении или несоразмерном ограничении неизвестных прав (свобод) в принципе невозможно. Поэтому ответить на соответствующий Ваш вопрос также невозможно. Не могу не обратить внимание, что статью 17 Конвенции за более чем полвека не удалось нарушить ни одному государству.

          Также обращаю внимание, что Конвенция и Протоколы к ней не гарантируют как такового «права на реабилитацию и компенсацию» лицу, предположительно пострадавшему от предположительно имевших место преступлений (признание лица преступником постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в принципе невозможно (см. статью 14 УПК РФ и статью 49 Конституции РФ; и постановление от 08 июля 2012 года, на которое Вы ссылаетесь, исключением не является: им констатировано лишь, что «в действиях [А.] усматриваются признаки состава преступления», что в соответствии с частью 2 статьи 140 УПК РФ служит лишь основанием для возбуждения уголовного дела, конечно, при наличии также повода и отсутствии предусмотренных статьей 24 УПК РФ оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, одно из которых в данном случае как раз и имело место).

          Оставшийся Ваш вопрос не соответствует правилам данного сайта. Поэтому я не могу него ответить.

          Олег Анищик

  10. Алексей:

    Здравствуйте, уважаемый Олег! В 2007 году я подал жалобу в ЕСПЧ. В том же году мне пришло из Страсбурга уведомление о том, что моя жалоба зарегистрирована и моему досье присвоен номер. И вот в начале февраля 2013 г. я получил из Страсбурга уведомление о том, что судья рассмотрел мою жалобу и нашел ее неприемлемой. При этом причина, почему жалоба признана неприемлемой, не указана. Также сказано, что это решение судьи обжалованию не подлежит, оно окончательно и досье через год будет уничтожено. Можно ли как-то узнать конкретную причину, по которой жалоба была признана неприемлемой? Заранее благодарен за ответ.