Пример оценки перспектив обращения в ЕСПЧ (2)

Уважаемая Е.!

Из представленных Вами материалов потенциально усматриваются следующие нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Все нарушения касаются статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но они достаточно разные, так как эта статья предусматривает значительное число различных прав.

1. Судебное заседание было закрытым в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: соответствующих соображений морали, общественного порядка либо национальной безопасности.

Очевидно, что первые два основания неприменимы к Вашему делу. Во всяком случае, на первый взгляд в представленных материалах ничего об этом не говорится. Надо полагать, что заседание было закрытым в связи с наличием в материалах дела результатов ОРД, которые (в силу соответствующего закона) формально считаются содержащими «государственную тайну». Следовательно, возникает вопрос о применимости третьего из предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод оснований, то есть «соображений национальной безопасности». Однако, во-первых, неясно, какие именно конкретные материалы, имеющиеся в деле, свидетельствовали о необходимости закрывать заседание, учитывая, что практически все результаты ОРД были рассекречены. Во-вторых, даже в случаях, когда имеются основания полагать, что те или иные материалы действительно содержат затрагивающие национальную безопасность сведения, суд должен проанализировать, как закрытие заседание повлияет на принцип гласности.

Полагаем, что этого сделано не было, а ссылка на «государственную тайну» была совершенно формальной. В-третьих (даже если интересы национальной безопасности затронуты), суд должен рассмотреть вопрос о том, почему необходимо закрывать весь процесс целиком, а не проводить одно (или несколько) судебных заседаний, в ходе которых могли бы быть рассмотрены те самые содержащие «государственную тайну» материалы. Безусловно, этого также не было сделано. Конечно, в ряде случаев открытое разбирательство в суде кассационной инстанции может исправить допущенное нарушение. Однако это не обязательно так, и, возможно, заседание суда второй инстанции тоже было закрытым (из кассационного определения это непонятно). При обосновании данного нарушения можно опираться на Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Белашев против России», хотя по этому вопросу у Страсбургского Суда в принципе имеется весьма богатая практика и в отношении других стран.

2. Использование в качестве критических доказательств по делу материалов, собранных в результате (тайных) оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не было обосновано наличием разумных подозрений в причастности лица к совершению преступления, является нарушением права на справедливое разбирательство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это довольно сложная, но при этом весьма перспективная логика, которая основана, в частности, на Решении Европейского Суда по правам человека по делу Джона Джеймса Шеннона, а также Постановлении по делу «В. против Финляндии». Кроме того, очень важным представляется Постановление по делу «Раманаускас против Литвы», так как в нем речь прямо идет о получении взятки.

Идея состоит в том, что проведение в отношении лица тайных мероприятий должно основываться на «разумных подозрениях» в причастности его к совершению преступления. Сведения, сообщенные каким-либо одним частным лицом, не соответствуют этому требованию, то есть не могут являться достаточным основанием для проведения тайных мероприятий, которые по определению способны затронуть целый ряд охраняемых прав. Не может являться достаточной и информация, полученная от частного лица, находящегося «в оперативной разработке». Перед началом осуществления тайных мероприятий соответствующие органы должны убедиться в разумности (обоснованности) подозрений в совершении лицом преступления, а только потом (с целью их проверки) проводить то или иное мероприятие, направленное на подтверждение или опровержение этих подозрений. В Вашем случае сначала информация (как заявляют сотрудники милиции) поступила от некоего «анонимного лица», а затем – от В., которая в некотором смысле сама находилась по меньшей мере «в оперативной разработке». Однако в плане подготовки жалобы важен не сам факт того, что в отношении Вас проводились тайные мероприятия, а обстоятельства использования их результатов в качестве критических доказательств по делу. Под ними понимаются такие доказательства, на которых в значительной степени построено обвинение (без которых обвинением просто не было бы обоснованным). В Вашем деле это по крайней мере сами деньги (предмет предполагаемой взятки), появившиеся (в качестве доказательств) именно благодаря оперативному мероприятию, а также сведения об обстоятельствах их передачи. Но критическое значение этих доказательств подлежит, конечно, отдельному обоснованию. Для этого необходимо:

определить предмет доказывания по делу,

соотнести каждое из обвинительных доказательств с каждым из элементов предмета доказывания,

сделать вывод о том, какое значение для обоснования тех или иных элементов имеют доказательства, полученных описанным выше путем (посредством оперативных мероприятий, для проведения которых не было достаточных разумных подозрений в совершении Вами преступления),

продемонстрировать, что их значение критическое в том смысле, что без них, исходя из закона и (или) сложившейся практики его применения, невозможно или очень затруднительно обоснование наличия тех элементов предмета доказывания, в отсутствие которых Вас должны были оправдать (или прекратить дело по тем или иным основаниям).

В отношении данного вопроса возникают определенные проблемы с обоснованием исчерпания средств правовой защиты от этого нарушения на национальном уровне, так как жалобы на это не были явно высказаны ни Вами, ни Вашими адвокатами ни в суде первой инстанции, ни в кассации. Однако все не выглядит абсолютно безнадежным. Мы скорее рекомендовали бы заявить о таком нарушении и хотя бы до какой-то степени попытаться обосновать, что средства защиты были исчерпаны.

3. Также можно попытаться доказать, что В. в определенном смысле была «агентом государства», ее показания являются практически единственным и потому критическим (с точки зрения возможности обоснования обвинительного приговора в их отсутствие) доказательством, а постановление приговора исключительно на их основании нарушает требования справедливости судебного разбирательства.

Конечно, обоснование того, что В. является «агентом государства» (так как в процессе осуществления оперативных мероприятий полностью действовала под контролем и в соответствии с указаниями сотрудников милиции), не свидетельствует о невозможности использования ее показаний в принципе. Однако в случае, если они являются единственным доказательством, обосновывающим предъявленное лицу уголовное обвинение, право на судебное разбирательство может быть нарушено. Наряду с обоснованием того факта, что В. является «агентом государства», необходимо проведение анализа доказательственной базы по делу, чтобы показать, что подавляющее большинство доказательств производны от ее показаний. «Показания» здесь, конечно, рассматриваются содержательно, а не в том смысле, который придается этому термину УПК РФ. Под показаниями мы понимаем любые относящиеся к делу сведения, сообщенные лицом кому бы то ни было и в какой бы то ни было форме (а не только при допросе) и использованные в качестве доказательства. Нетрудно заметить, что, например, показания всех других свидетелей обвинения о причастности Вас к получению взятки производны от слов В., которая сообщила им об этом. Таким образом, показания этих свидетелей – это те же слова В., форма которых многократно приумножена без изменения содержания. Другими словами, если я говорю А., Б. и В., что Х. – плохой человек, после чего сам повторяю эти слова в суде, а А., Б. и В. сообщают, что им я тоже об этом говорил, то формально против Х. имеются показания четырех свидетелей (в смысле четырех разных источников информации), которые за счет количества и соответствия друг другу вроде бы (по мнению российских судов) увеличивают вероятность того, что Х.- действительно плохой человек. Если присмотреться, то имеет место только один источник информации – мои собственные слова. Остальные три производны от этого источника и ничего не добавляют. Именно поэтому можно сделать вывод, что показания В., на основе которых построен ряд других обвинительных доказательств по делу, являются критическими и практически единственными, так как кроме них обвинение больше ничего не подтверждает. Здесь стоит добавить, что деньги (предмет предполагаемой взятки), равно как все другие данные, полученные оперативным путем (а никаких иных доказательств, кроме этих и показаний свидетелей, в деле нет), также производны от слов В., которая при не совсем выясненных обстоятельствах сообщила в милицию о том, что Вы требовали от нее взятку. Безусловно, все это требует обстоятельного, но лаконичного обоснования.

В качестве дополнительной (или альтернативной) логики можно доказывать, что В., чьи показания столь критичны для постановления обвинительного приговора, в некотором смысле была «соучастницей» предположительно имевшего место преступления. Конечно, формально в соответствии с УК РФ получение и дача взятки – это разные составы. Однако очевидно, что, во-первых, получение взятки без ее дачи невозможно, во-вторых, получение и дача «одной взятки» представляют собой единое событие. Именно в этом смысле В. можно назвать «соучастницей» условного выделяемого нами преступления под названием «взяточничество». Подобное обоснование может иметь смысл, так как в ряде случаев Европейский Суд по правам человека приходил к выводу, что использование в качестве критических доказательств при обвинении лица в совершении преступления показаний его соучастников может (особенно в совокупности с другими нарушениями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) свидетельствовать о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Здесь можно посмотреть хотя бы на Постановление по делу «Владимир Романов против России». Подобный вывод, в частности, основан на том, что «соучастник» сам является лицом, заинтересованным в определенном исходе дела, а привлечение его к ответственности за дачу ложных показаний не представляется возможным, так как ложь представляет собой одно из средств защиты. Уточним, что Страсбургский Суд в большинстве случаев склонен анализировать ситуацию содержательно, а не формально. Поэтому и здесь мы говорим о том, что для В., которая формально вроде бы не является ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни подсудимой, данные ей показания являлись средством защиты от тех подозрений (в даче взятки), которые практически проявились в деятельности сотрудников милиции, проводивших с ней различные встречи, беседы и т.д. Вывод о том, что ее можно привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных показаний (или заведомо ложный донос), так как формально она не обладает соответствующим статусом, также не столь очевиден, что содержательно сближает В. с «соучастницей преступления». Ее заинтересованность в исходе дела также может быть обоснована. Хотя бы со ссылкой на то, что сама она не была привлечена к ответственности за совершение преступления (пусть и с освобождением от нее), причем ни в части того эпизода, о котором идет речь в приговоре, ни в части предположительно имевших место ранее действий по передаче взяток. Конечно, все это требует серьезного обоснования.

4. Также в жалобе можно попытаться обосновать, что суд не был «создан на основании закона» в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. К подобному выводу можно прийти в результате анализа практики Европейского Суда по правам человека, в соответствии с которой суд может не отвечать этому требованию, если конкретное дело рассматривается не тем судом, к которому оно отнесено по подсудности.

Здесь можно привлечь для обоснования, например, решение Комиссии по правам человека по делу «Занд против Австрии» 1977 года. Формально материалы Вашего уголовного дела содержали сведения, составляющие государственную тайну (во всяком случае, суд с этим согласился). Следовательно, на основании пункта 3 части 3 статьи 31 УПК РФ данное дело подсудно суду уровня субъекта Российской Федерации, а рассмотрено оно было районным судом.

Сформулированный в кассационных жалобах Ваших адвокатов вывод, что судья Р. в соответствии с частью 2 статьи 63 УПК РФ не мог рассматривать Ваше дело, представляется не совсем необоснованным. Во всяком случае, из части 2 статьи 63 УПК РФ и проанализированной нами практики Верховного и Конституционного Судов РФ это прямо не вытекает, а каких-либо обоснований в жалобах адвокатов не приведено (возможно, оно есть в других материалах дела). Поэтому, по нашему мнению, это не может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента при доказывании того, что суд не был «создан на основании закона».

5. Безусловно, можно вести речь о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд не ответил на целый ряд представленных Вами и Вашими защитниками аргументов и доказательств, которые (отдельно и в совокупности) являлись критическими с точки зрения возможности прийти к выводу о Вашей виновности. Речь, в первую очередь, о Вашей версии событий, в рамках которой Вы вполне обоснованно (то есть со ссылками на доказательства) утверждали, что полученные Вашим мужем деньги были внесены в качестве предоплаты за заказанную для личных нужд мебель и возвращены из-за отказа от соответствующего заказа. Однако здесь необходим тщательный анализ предмета доказывания, всех обвинительных доказательств и каждого доказательства, на которое обращала внимание защита, с выяснением того, какие из последних не были приняты во внимание, и на что именно они влияли с точки зрения обоснования каждого из элементов предмета доказывания и (посредством этого) итогового вывода о виновности.

Кроме того, здесь же можно говорить о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд изначально придавал большее значение аргументам и доказательствам обвинения. Другими словами, суд фактически не решал вопрос о том, чья версия – обвинения или защиты – является более основанной (при том, что на стороне защиты «работает» презумпция невиновности), а задавался вопросом, смогла ли защита опровергнуть версию обвинения, как если бы ее правильность изначально предполагалась.

6. Наконец, можно вести речь о том, что искажение протокола судебного заседания фактически лишило Вас права на допрос показывающих против Вас свидетелей, прямо гарантированного пунктом D части 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также права на защиту в целом.

Это утверждение основано на том, что право на защиту становится практически бессмысленным, если влияющая на исход дела информация, получаемая в ходе ее осуществления (в том числе при допросе свидетелей), не фиксируется и (или) искажается в протоколе судебного заседания, а исправить ее не представляется возможным хотя бы по той причине, что суду фактически не с чем сравнить представленные замечания на протокол (кроме этого самого протокола и своей памяти), так как самостоятельно суд не ведет ни аудиозапись, ни полное стенографирование, а аудиозаписи, сделанные защитой, не принимает. Безусловно, это проблема не только Вашего дела, а в принципе российского судопроизводства. И мы надеемся, что рано или поздно к ней будет привлечено самое пристальное внимание Европейского Суда по правам человека. Возможно, с помощью Вашего дела.

Мы не ставим по данному делу вопрос о нарушении Вашего права на личную жизнь, гарантированного статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в ходе оперативных мероприятий, результаты которых легли в обоснование приговора, тайно использовалась аудиозапись, что представляло собой вмешательство в личную жизнь в том смысле, который придает этому термину Европейский Суд по правам человека. Невозможность обращения в Страсбургский Суд с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вызвана, по нашему мнению, во-первых, тем, что вмешательство было осуществлено в личную жизнь Вашего мужа (а не Вас), которому были переданы деньги – предмет предполагаемой взятки, во-вторых, никаких жалоб на нарушение чьих бы то ни было прав (его или Ваших) в связи с применением тайной аудиозаписи никем и никогда по делу, судя по представленным материалам, не высказывалось.

Безусловно, все это лишь предварительный анализ. Не исключено, что мы не заметили тех или иных нарушений, которые могут быть выявлены при более тщательном анализе. Кроме того, в отношении каждого из приведенных Выше предложений необходимо с большой тщательностью ставить и разрешать вопросы о соблюдении всех критериев приемлемости жалобы, в частности, исчерпания средств правовой защиты. Наконец, анализ должен быть проведен на основе всех материалов дела (в данном случае он основан лишь на приговоре, кассационных жалобах и кассационном определении).

Вместе с тем подготовка жалобы по данному делу представляется, по нашему мнению, весьма перспективной.

С уважением,

Олег Анищик

комментариев 5 167

  1. Крохин Владимир Николаевич:

    Уважаемый Олег!
    Спасибо за предыдущие ответы. Если бы была материальная возможность, обязательно воспользовался бы Вашими услугами по составлению жалобы в ЕСПЧ.
    В ответ на предварительное письмо (жалобу) придет ответ с формуляром и доверенностью на представителя. В моем случае заполнить доверенность невозможно. Воспользоваться услугами юриста, компетентного в делах Европейского суда по правам человека и владеющего одним из официальных языков этого суда нет финансовых возможностей. Пользоваться услугами другого представителя не имеет смысла. Вопрос такой. Как заполнить доверенность, либо вообще не заполнять и не отсылать, чтобы потом, в случае признания жалобы приемлемой, коммуницирования ее Властям РФ, направить запрос в ЕСПЧ о выделении средств на оплату юридических услуг. В случае положительного решения можно было бы воспользоваться Вашими услугами или услугами Ваших сотрудников, если вы не против, поскольку Вы самый подходящий вариант по компетентности( сколько я могу судить по вашему сайту, вопросы и ответы которого мне очень помогли в понимании некоторых нюансов ЕСПЧ).
    Вопрос второй. У нас гражданское дело по нарушению прав на земельный участок. Мною подготовлено письмо к Вам с целью предварительной оценки перспектив обращения в ЕСПЧ. Объем материала с документами которые вам необходимы для оценки перспектив обращения довольно велик. Самых необходимых около 200 Мв. Кроме того я еще не очень продвинутый пользователь Интернета и не пользовался файлообменником, а времени на обучение уже нет. До конца 6-месячного срока осталось 1,5 месяца. Можно ли послать Вам письмо 12-13 страниц с описанием ситуации и 12-14 страниц графических приложений, плюс исковое заявление, кассационную жалобу, решение суда первой и определение кассационной инстанции. Если вы не разберетесь я мог бы разъяснить не понятные обстоятельства и в крайнем случае, если Вам совсем будет непонятно попробовать отослать Вам материалы дела.
    Заранее благодарен , Крохин Владимир.

    • Уважаемый Владимир Николаевич!

      На этапе обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека заявитель не обязан назначать своего представителя. Поэтому, при отсутствии такового, Вам следует оставить незаполненными пункты 9-12 формуляра жалобы, не заполнять и не прикладывать к нему доверенность.

      Что касается названных Вами документов, то обычно их достаточно для проведения предварительной оценки перспектив обращения в Европейский Суд по правам человека.

      С уважением,

      Олег Анищик

  2. Алёна:

    Здравствуйте! Если человек находится в местах лишения свободы, у него есть возможность обратиться с жалобой в Европейский суд? Если такое возможно, то на какой адрес отправлять жалобу и в какой форме?
    Заранее спасибо за помощь.

  3. Наталья:

    Здравствуйте Олег! Меня очень интересует вопрос владеют ли судьи ЕСПЧ русским языком, если нет, то каким образом они могут разобраться о чем идет речь в жалобе?

    • Уважаемая Наталья!

      Русским языком владеют единицы Судей Европейского Суда по правам человека. На первоначальном этапе разбирательства они ориентируются на резюме жалобы, подготовленное сотрудниками Секретариата Страсбургского Суда, которые владеют русским языком. Резюме составляется на одним из двух официальных языков Европейского Суда по правам человека — английском или французском. Если же жалоба не была признана неприемлемой или исключена из списка дел, подлежащих рассмотрению, на первом этапе разбирательства и была коммуницирована властям государства-ответчика, то дальнейшее рассмотрение дела ведется на одном из двух официальных языков Европейского Суда по правам человека. На этом этапе содержание жалобы не имеет большого значения, так как стороны обмениваются письменными возражениями (меморандумами) на одном из официальных языков.

      С уважением,

      Олег Анищик

  4. Дмитрий:

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о национальных механизмах контроля над исполнением постановлений ЕСПЧ.
    Единственное, что получилось найти — Резолюция ПАСЕ 1516 (2006) Исполнение постановлений ЕСПЧ.Но там всего лишь по трем странам. Хотелось бы больше…

  5. Vera:

    Подскажите, пожалуйста, какое решение принято по жалобе № 35510/09 TARABANOV V. RUS ?

  6. Любовь:

    Здравствуйте Олег!
    Подскажите, пожалуйста, если человек находится в колонии, хочет отправить в ЕСПЧ ходатайство об ускоренном рассмотрении дела, но письмо не берут и не отправляют. Может ли близкий родственник от своего имени отправить такое ходотайство, пояснив причину, почему этого не может сделать заявитель, и будет ли это ходотайство принято, рассмотрено и учтено судом.
    Заранее благодарю!

    • Уважаемая Любовь!

      Родственник или иное лицо может сообщить Европейскому Суду по правам человека о препятствиях, которые чинят заявителю в коммуникации со Страсбургским Судом национальные власти. В ряде случаев это может представлять собой нарушение статьи 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на обращение с индивидуальной жалобой.

      Что же касается ходатайства о срочном рассмотрении дела, то лицо, подающее его, должно обладать соответствующими полномочиями. Таким полномочиями обладает сам заявитель, а также лицо, которому он передает по доверенности право на представление его интересов в Европейском Суде по правам человека. Вы можете прочитать о форме и содержании такой доверенности здесь. Мы рекомендуем Вам самым внимательным образом ознакомиться с этим текстом. Надеемся, что с его помощью Вы найдете решение Вашей проблемы.

      Пожалуйста, обратите внимание на то, что после предоставления в Европейский Суд по правам человека доверенности, выданной заявителем своему представителю, вся переписка будет вести Страсбургским Судом исключительно с указанным в ней представителем, а не с самим заявителем.

      С уважением,

      Олег Анищик

      • Любовь:

        Олег, спасибо Вам огромное за помощь!

  7. Сергей:

    Уважаемый Олег Олегович !Обращаюсь к Вам по совету адвокатов Самарской области С их слов Вы один из немногих кто разбирается в вопросе об обращении в Европейский Суд с Вашего разрешения два вопроса 1)Могу обратится в Европейский Суд будучи сотрудником милиции,находясь под следствием содержался в камере с обычными уголовными элементами 2) После осуждения отбывал наказание не спец колониях а в простой колонии для осужденных Освободился 2,5 года назад ни куда не жаловался Если не пропустил срока для обжалования достаточно этих фактов для обращения в Европейский Суд или нужны подтверждения что отбывал наказание не в спец колонии и подвергался насилию как сотрудник милиции С уважением Сергей

    • Уважаемый Сергей!

      Европейский Суд по правам человека может рассматривать только жалобы на нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней. Предполагаемые нарушение норм внутригосударственного права могут быть предметом рассмотрения Страсбургского Суда только в том случае, когда соответствующая статья Конвенции или Протокола к ней предусматривает необходимость соблюдения национального закона. Если мы правильно поняли, Вы ведете речь о нарушениях статьи 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и части 3 статьи 80 УИК РФ соответственно. Статья 5 Конвенции, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, в принципе действительно гарантирует право на лишение свободы только «в порядке, установленном законом», то есть в соответствии с нормами национального законодательства. Однако нам неизвестно случаев, когда нарушением такого «порядка» признавалось бы содержание под стражей/отбывание наказания не в тех камерах/учреждениях, которые предусмотрены законом. Это связано с тем, что статья 5 Конвенции охраняет право на свободу, в то время как названные выше нормы национального законодательства призваны обеспечить безопасность лица, то есть защиту его жизни, физического и психического здоровья. Право на «личную неприкосновенность», упомянутое в пункте 1 статьи 5 Конвенции, а также вынесенное в ее заглавие, фактически признается Европейским Судом по правам человека элементом права на свободу (см. Постановление по делу «Бозано против Франции» (Bozano v. France, жалоба N 9990/82) от 18 декабря 1986 года) и предполагает лишь недопустимость произвольного лишения лица таковой. Другими словами, право на «личную неприкосновенность» — это не право на защиту от возможного неправомерного нападения на человека. В любом случае, даже при наличии возможности говорить о нарушении статьи 5 Конвенции в связи с несоблюдением указанных выше норм национального права, Вы должны были бы обратиться к соответствующим органам, а в случае их отказа — в суд с требованиями о переводе Вам с другую камеру/иное учреждение, чего Вы, если мы правильно поняли, не сделали. Следовательно, Вами не были исчерпаны внутригосударственные средства правовой защиты в смысле пункта 1 статьи 35 Конвенции, т.е. Вы не предоставили национальным властям возможности признать и исправить нарушения, в связи с чем не имеете права на обращение с соответствующей жалобой в Европейский Суд по правам человека.

      Если же Вы фактически подверглись физическому и (или) психическому насилию, то в принципе речь может идти о нарушении статьи 3 Конвенции, гарантирующей защиту от пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, в том числе со стороны третьих (частных) лиц, либо же статьи 8 Конвенции, гарантирующей, в частности, право на физическую и психическую целостность. Однако в Вашем вопросе не содержится никакой информации на этот счет. Кроме того, Вы снова должны были сначала обратиться за защитой к национальным органам власти. По меньшей мере теоретически Вы располагаете возможностью обратиться порядке гражданского производства в суд с требованиями, адресованными лицам, нападавшим на Вас. Если же Вы не можете узнать их личности и (или) собрать соответствующие доказательства, то на государстве лежит обязанность провести соответствующее расследование. Вы не пишете ничего о подаче иска и (или) заявления о возбуждении уголовного дела, либо же о том, что соответствующими органами по собственной инициативе не было проведено расследования по факту выявления явных признаков применения в отношении Вас насилия. Поэтому в полной мере мы не можем судить ни о наличии нарушения, ни о том, располагаете ли Вы какими-либо средствами правовой защиты от него, прибегли ли Вы к таковым и возможно ли обращение с жалобой в Европейский Суд по правам человека.

      С уважением,

      Олег Анищик

  8. Здравствуйте Олег.

    Очень приятно видеть, что сайт работает!

    После отмены обвинительного приговора меня опять осудили на 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
    Получив приговор на руки я не замедлительно написал ходатайство о изготовлении копии судебного заседания, но уже больше месяца так и не получил их!
    Так же хочу заметить, что в январе 2011г. будет 3 года как я содержусь в СИЗО.
    Вопрос:
    Могу я обжаловать мое содержание?
    Могу обжаловать затягивамие рассмотрение моего дела в кассационной инстанции, т.е. Рассмотрение уголовного дела в разумные сроки ?

    Спасибо, с уважением, Андрей.

    • Уважаемый Андрей!

      Вы можете обратиться в Европейский Суд по правам человека с жалобой на нарушение статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность, если полагаете, что сможете обосновать неразумность срока разбирательства в смысле пункта 3 статьи 5 Конвенции или иные нарушения данной статьи. Нам ничего не известно об основаниях избрания и продления меры пресечения, а также иных обстоятельствах дела, поэтому мы не можем высказаться о наличии каких-либо нарушений. Сам по себе указанный Вами срок не может свидетельствовать о нарушении. Кроме того, обратите внимание, что периоды содержания Вас под стражей с момента вынесения и до отмены первого приговора, а также с момента вынесения второго приговора не подпадают под действие гарантий пункта 3 статьи 5 Конвенции, так как охватываются не подпунктом С, а подпунктом А пункта 3 статьи 5 Конвенции. См., например, пункт 149 Постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Моисеев против России» (Moiseyev v. Russia, жалоба N 62936/00) от 09 октября 2008 года:

      «149. Европейский Суд отмечает, что заявитель был заключен под стражу 3 июля 1998 г., тогда как обвинительный приговор был постановлен Московским городским судом 14 августа 2001 г. С учетом существенной связи между пунктом 3 статьи 5 Конвенции и подпунктом «c» пункта 1 той же статьи лицо, осужденное судом первой инстанции, не может рассматриваться в качестве задержанного с целью его доставки в компетентный орган по обоснованному подозрению в совершении преступления, но на него распространяется ситуация, предусмотренная подпунктом «a» пункта 1, допускающая «законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом» (см. упоминавшееся выше Постановление Большой Палаты по делу «Кудла против Польши», § 104; Решение Европейского Суда от 7 сентября 1999 г. по делу «Барфусс против Чехии» (Barfuss v. Czech Republic), жалоба N 35848/97). Соответственно, содержание заявителя под стражей с 16 декабря 1999 г., даты его первого осуждения, до 25 июля 2000 г., даты, когда вынесенный ему приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение, не может учитываться для целей пункта 3 статьи 5 Конвенции. Поэтому Европейский Суд полагает, что период, который должен учитываться, состоит из двух отдельных сроков, первый из которых течет с 3 июля 1998 г. по 16 декабря 1999 г., а второй — с 25 июля 2000 г. по 14 августа 2001 г., и составляет два года и чуть более шести месяцев в общей сложности» (Источник перевода: Российская хроника Европейского Суда. 2009, N 3).

      Равным образом Вы можете подать жалобу на чрезмерную длительность судебного разбирательства в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции, если считаете, что данное нарушение имеет место. В данном случае мы также не можем высказаться о наличии его признаков, так как нам ничего не известно об обстоятельствах дела, в частности, его сложности, что непосредственно влияет на оценку соответствия продолжительности разбирательства гарантиям статьи 6 Конвенции. Однако обратим внимание на то, что названная статья не гарантирует разумного срока разбирательства дела в той или иной инстанции, в частности кассационной. Разбирательство всегда оценивается на предмет разумности его продолжительность в целом.

      С уважением,

      Олег Анищик

  9. Oleg:

    Есть один вопросик.Где можно взять образец жалобы в Европейский суд ?

  10. Аноним:

    1. не могли бы вы прислать мне ответ на е-мейл, ибо как и многие осужденные я выхожу в интернет с телефона. мое досье 28484/06- жалоба коммуницирована властям рф. мною до настоящего времени ничего по этому поводу не получено. вопрос: здесь на сайте я не могу прочесть, скачать текст «фактов и вопросов» сторонам вследствие технической ошибки, сайт выдает текст чужой жалобы, предыдущей по списку. будьте добры, испугаюте.

    • Уважаемый Вячеслав Павлович!

      Ошибка исправлена. По соответствующей ссылке теперь открывается файл с информацией по Вашему делу.

      Перед сторонами разбирательства поставлены следующие вопросы:

      1. Соответствовало ли содержание заявителя под стражей в период с 07 февраля по 24 марта 2006 года требованиям статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод? В частности, было ли оно обусловлено наличием «относимых и достаточных оснований», как того требует пункт 3 в совокупности с подпунктом С пункта 1 статьи 5 Конвенции?

      2. Соответствовала ли общая продолжительность содержания заявителя под стражей в период с 28 августа 2005 года по 24 марта 2006 года требованиям пункта 3 статьи 5 Конвенции?

      3. Европейский Суд по правам человека просит власти Российской Федерации предоставить копии всех судебных решений, в соответствии с которыми в отношении заявителя была избрана, а затем продлевалась мера пресечения в виде заключения под стражу.

      В части претензий, связанных с предположительными нарушениями статей 3, 6, 8, 10 и 13 Конвенции, Ваша жалоба фактически признана неприемлемой.

      Мы с удовольствием выслали бы Вам ответ на e-mail, однако Вы его не указали.

      С уважением,

      Олег Анищик