Пример оценки перспектив обращения в ЕСПЧ (2)

Уважаемая Е.!

Из представленных Вами материалов потенциально усматриваются следующие нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Все нарушения касаются статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но они достаточно разные, так как эта статья предусматривает значительное число различных прав.

1. Судебное заседание было закрытым в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: соответствующих соображений морали, общественного порядка либо национальной безопасности.

Очевидно, что первые два основания неприменимы к Вашему делу. Во всяком случае, на первый взгляд в представленных материалах ничего об этом не говорится. Надо полагать, что заседание было закрытым в связи с наличием в материалах дела результатов ОРД, которые (в силу соответствующего закона) формально считаются содержащими «государственную тайну». Следовательно, возникает вопрос о применимости третьего из предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод оснований, то есть «соображений национальной безопасности». Однако, во-первых, неясно, какие именно конкретные материалы, имеющиеся в деле, свидетельствовали о необходимости закрывать заседание, учитывая, что практически все результаты ОРД были рассекречены. Во-вторых, даже в случаях, когда имеются основания полагать, что те или иные материалы действительно содержат затрагивающие национальную безопасность сведения, суд должен проанализировать, как закрытие заседание повлияет на принцип гласности.

Полагаем, что этого сделано не было, а ссылка на «государственную тайну» была совершенно формальной. В-третьих (даже если интересы национальной безопасности затронуты), суд должен рассмотреть вопрос о том, почему необходимо закрывать весь процесс целиком, а не проводить одно (или несколько) судебных заседаний, в ходе которых могли бы быть рассмотрены те самые содержащие «государственную тайну» материалы. Безусловно, этого также не было сделано. Конечно, в ряде случаев открытое разбирательство в суде кассационной инстанции может исправить допущенное нарушение. Однако это не обязательно так, и, возможно, заседание суда второй инстанции тоже было закрытым (из кассационного определения это непонятно). При обосновании данного нарушения можно опираться на Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Белашев против России», хотя по этому вопросу у Страсбургского Суда в принципе имеется весьма богатая практика и в отношении других стран.

2. Использование в качестве критических доказательств по делу материалов, собранных в результате (тайных) оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не было обосновано наличием разумных подозрений в причастности лица к совершению преступления, является нарушением права на справедливое разбирательство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это довольно сложная, но при этом весьма перспективная логика, которая основана, в частности, на Решении Европейского Суда по правам человека по делу Джона Джеймса Шеннона, а также Постановлении по делу «В. против Финляндии». Кроме того, очень важным представляется Постановление по делу «Раманаускас против Литвы», так как в нем речь прямо идет о получении взятки.

Идея состоит в том, что проведение в отношении лица тайных мероприятий должно основываться на «разумных подозрениях» в причастности его к совершению преступления. Сведения, сообщенные каким-либо одним частным лицом, не соответствуют этому требованию, то есть не могут являться достаточным основанием для проведения тайных мероприятий, которые по определению способны затронуть целый ряд охраняемых прав. Не может являться достаточной и информация, полученная от частного лица, находящегося «в оперативной разработке». Перед началом осуществления тайных мероприятий соответствующие органы должны убедиться в разумности (обоснованности) подозрений в совершении лицом преступления, а только потом (с целью их проверки) проводить то или иное мероприятие, направленное на подтверждение или опровержение этих подозрений. В Вашем случае сначала информация (как заявляют сотрудники милиции) поступила от некоего «анонимного лица», а затем – от В., которая в некотором смысле сама находилась по меньшей мере «в оперативной разработке». Однако в плане подготовки жалобы важен не сам факт того, что в отношении Вас проводились тайные мероприятия, а обстоятельства использования их результатов в качестве критических доказательств по делу. Под ними понимаются такие доказательства, на которых в значительной степени построено обвинение (без которых обвинением просто не было бы обоснованным). В Вашем деле это по крайней мере сами деньги (предмет предполагаемой взятки), появившиеся (в качестве доказательств) именно благодаря оперативному мероприятию, а также сведения об обстоятельствах их передачи. Но критическое значение этих доказательств подлежит, конечно, отдельному обоснованию. Для этого необходимо:

определить предмет доказывания по делу,

соотнести каждое из обвинительных доказательств с каждым из элементов предмета доказывания,

сделать вывод о том, какое значение для обоснования тех или иных элементов имеют доказательства, полученных описанным выше путем (посредством оперативных мероприятий, для проведения которых не было достаточных разумных подозрений в совершении Вами преступления),

продемонстрировать, что их значение критическое в том смысле, что без них, исходя из закона и (или) сложившейся практики его применения, невозможно или очень затруднительно обоснование наличия тех элементов предмета доказывания, в отсутствие которых Вас должны были оправдать (или прекратить дело по тем или иным основаниям).

В отношении данного вопроса возникают определенные проблемы с обоснованием исчерпания средств правовой защиты от этого нарушения на национальном уровне, так как жалобы на это не были явно высказаны ни Вами, ни Вашими адвокатами ни в суде первой инстанции, ни в кассации. Однако все не выглядит абсолютно безнадежным. Мы скорее рекомендовали бы заявить о таком нарушении и хотя бы до какой-то степени попытаться обосновать, что средства защиты были исчерпаны.

3. Также можно попытаться доказать, что В. в определенном смысле была «агентом государства», ее показания являются практически единственным и потому критическим (с точки зрения возможности обоснования обвинительного приговора в их отсутствие) доказательством, а постановление приговора исключительно на их основании нарушает требования справедливости судебного разбирательства.

Конечно, обоснование того, что В. является «агентом государства» (так как в процессе осуществления оперативных мероприятий полностью действовала под контролем и в соответствии с указаниями сотрудников милиции), не свидетельствует о невозможности использования ее показаний в принципе. Однако в случае, если они являются единственным доказательством, обосновывающим предъявленное лицу уголовное обвинение, право на судебное разбирательство может быть нарушено. Наряду с обоснованием того факта, что В. является «агентом государства», необходимо проведение анализа доказательственной базы по делу, чтобы показать, что подавляющее большинство доказательств производны от ее показаний. «Показания» здесь, конечно, рассматриваются содержательно, а не в том смысле, который придается этому термину УПК РФ. Под показаниями мы понимаем любые относящиеся к делу сведения, сообщенные лицом кому бы то ни было и в какой бы то ни было форме (а не только при допросе) и использованные в качестве доказательства. Нетрудно заметить, что, например, показания всех других свидетелей обвинения о причастности Вас к получению взятки производны от слов В., которая сообщила им об этом. Таким образом, показания этих свидетелей – это те же слова В., форма которых многократно приумножена без изменения содержания. Другими словами, если я говорю А., Б. и В., что Х. – плохой человек, после чего сам повторяю эти слова в суде, а А., Б. и В. сообщают, что им я тоже об этом говорил, то формально против Х. имеются показания четырех свидетелей (в смысле четырех разных источников информации), которые за счет количества и соответствия друг другу вроде бы (по мнению российских судов) увеличивают вероятность того, что Х.- действительно плохой человек. Если присмотреться, то имеет место только один источник информации – мои собственные слова. Остальные три производны от этого источника и ничего не добавляют. Именно поэтому можно сделать вывод, что показания В., на основе которых построен ряд других обвинительных доказательств по делу, являются критическими и практически единственными, так как кроме них обвинение больше ничего не подтверждает. Здесь стоит добавить, что деньги (предмет предполагаемой взятки), равно как все другие данные, полученные оперативным путем (а никаких иных доказательств, кроме этих и показаний свидетелей, в деле нет), также производны от слов В., которая при не совсем выясненных обстоятельствах сообщила в милицию о том, что Вы требовали от нее взятку. Безусловно, все это требует обстоятельного, но лаконичного обоснования.

В качестве дополнительной (или альтернативной) логики можно доказывать, что В., чьи показания столь критичны для постановления обвинительного приговора, в некотором смысле была «соучастницей» предположительно имевшего место преступления. Конечно, формально в соответствии с УК РФ получение и дача взятки – это разные составы. Однако очевидно, что, во-первых, получение взятки без ее дачи невозможно, во-вторых, получение и дача «одной взятки» представляют собой единое событие. Именно в этом смысле В. можно назвать «соучастницей» условного выделяемого нами преступления под названием «взяточничество». Подобное обоснование может иметь смысл, так как в ряде случаев Европейский Суд по правам человека приходил к выводу, что использование в качестве критических доказательств при обвинении лица в совершении преступления показаний его соучастников может (особенно в совокупности с другими нарушениями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) свидетельствовать о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Здесь можно посмотреть хотя бы на Постановление по делу «Владимир Романов против России». Подобный вывод, в частности, основан на том, что «соучастник» сам является лицом, заинтересованным в определенном исходе дела, а привлечение его к ответственности за дачу ложных показаний не представляется возможным, так как ложь представляет собой одно из средств защиты. Уточним, что Страсбургский Суд в большинстве случаев склонен анализировать ситуацию содержательно, а не формально. Поэтому и здесь мы говорим о том, что для В., которая формально вроде бы не является ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни подсудимой, данные ей показания являлись средством защиты от тех подозрений (в даче взятки), которые практически проявились в деятельности сотрудников милиции, проводивших с ней различные встречи, беседы и т.д. Вывод о том, что ее можно привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных показаний (или заведомо ложный донос), так как формально она не обладает соответствующим статусом, также не столь очевиден, что содержательно сближает В. с «соучастницей преступления». Ее заинтересованность в исходе дела также может быть обоснована. Хотя бы со ссылкой на то, что сама она не была привлечена к ответственности за совершение преступления (пусть и с освобождением от нее), причем ни в части того эпизода, о котором идет речь в приговоре, ни в части предположительно имевших место ранее действий по передаче взяток. Конечно, все это требует серьезного обоснования.

4. Также в жалобе можно попытаться обосновать, что суд не был «создан на основании закона» в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. К подобному выводу можно прийти в результате анализа практики Европейского Суда по правам человека, в соответствии с которой суд может не отвечать этому требованию, если конкретное дело рассматривается не тем судом, к которому оно отнесено по подсудности.

Здесь можно привлечь для обоснования, например, решение Комиссии по правам человека по делу «Занд против Австрии» 1977 года. Формально материалы Вашего уголовного дела содержали сведения, составляющие государственную тайну (во всяком случае, суд с этим согласился). Следовательно, на основании пункта 3 части 3 статьи 31 УПК РФ данное дело подсудно суду уровня субъекта Российской Федерации, а рассмотрено оно было районным судом.

Сформулированный в кассационных жалобах Ваших адвокатов вывод, что судья Р. в соответствии с частью 2 статьи 63 УПК РФ не мог рассматривать Ваше дело, представляется не совсем необоснованным. Во всяком случае, из части 2 статьи 63 УПК РФ и проанализированной нами практики Верховного и Конституционного Судов РФ это прямо не вытекает, а каких-либо обоснований в жалобах адвокатов не приведено (возможно, оно есть в других материалах дела). Поэтому, по нашему мнению, это не может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента при доказывании того, что суд не был «создан на основании закона».

5. Безусловно, можно вести речь о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд не ответил на целый ряд представленных Вами и Вашими защитниками аргументов и доказательств, которые (отдельно и в совокупности) являлись критическими с точки зрения возможности прийти к выводу о Вашей виновности. Речь, в первую очередь, о Вашей версии событий, в рамках которой Вы вполне обоснованно (то есть со ссылками на доказательства) утверждали, что полученные Вашим мужем деньги были внесены в качестве предоплаты за заказанную для личных нужд мебель и возвращены из-за отказа от соответствующего заказа. Однако здесь необходим тщательный анализ предмета доказывания, всех обвинительных доказательств и каждого доказательства, на которое обращала внимание защита, с выяснением того, какие из последних не были приняты во внимание, и на что именно они влияли с точки зрения обоснования каждого из элементов предмета доказывания и (посредством этого) итогового вывода о виновности.

Кроме того, здесь же можно говорить о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд изначально придавал большее значение аргументам и доказательствам обвинения. Другими словами, суд фактически не решал вопрос о том, чья версия – обвинения или защиты – является более основанной (при том, что на стороне защиты «работает» презумпция невиновности), а задавался вопросом, смогла ли защита опровергнуть версию обвинения, как если бы ее правильность изначально предполагалась.

6. Наконец, можно вести речь о том, что искажение протокола судебного заседания фактически лишило Вас права на допрос показывающих против Вас свидетелей, прямо гарантированного пунктом D части 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также права на защиту в целом.

Это утверждение основано на том, что право на защиту становится практически бессмысленным, если влияющая на исход дела информация, получаемая в ходе ее осуществления (в том числе при допросе свидетелей), не фиксируется и (или) искажается в протоколе судебного заседания, а исправить ее не представляется возможным хотя бы по той причине, что суду фактически не с чем сравнить представленные замечания на протокол (кроме этого самого протокола и своей памяти), так как самостоятельно суд не ведет ни аудиозапись, ни полное стенографирование, а аудиозаписи, сделанные защитой, не принимает. Безусловно, это проблема не только Вашего дела, а в принципе российского судопроизводства. И мы надеемся, что рано или поздно к ней будет привлечено самое пристальное внимание Европейского Суда по правам человека. Возможно, с помощью Вашего дела.

Мы не ставим по данному делу вопрос о нарушении Вашего права на личную жизнь, гарантированного статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в ходе оперативных мероприятий, результаты которых легли в обоснование приговора, тайно использовалась аудиозапись, что представляло собой вмешательство в личную жизнь в том смысле, который придает этому термину Европейский Суд по правам человека. Невозможность обращения в Страсбургский Суд с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вызвана, по нашему мнению, во-первых, тем, что вмешательство было осуществлено в личную жизнь Вашего мужа (а не Вас), которому были переданы деньги – предмет предполагаемой взятки, во-вторых, никаких жалоб на нарушение чьих бы то ни было прав (его или Ваших) в связи с применением тайной аудиозаписи никем и никогда по делу, судя по представленным материалам, не высказывалось.

Безусловно, все это лишь предварительный анализ. Не исключено, что мы не заметили тех или иных нарушений, которые могут быть выявлены при более тщательном анализе. Кроме того, в отношении каждого из приведенных Выше предложений необходимо с большой тщательностью ставить и разрешать вопросы о соблюдении всех критериев приемлемости жалобы, в частности, исчерпания средств правовой защиты. Наконец, анализ должен быть проведен на основе всех материалов дела (в данном случае он основан лишь на приговоре, кассационных жалобах и кассационном определении).

Вместе с тем подготовка жалобы по данному делу представляется, по нашему мнению, весьма перспективной.

С уважением,

Олег Анищик

комментариев 5 167

  1. Максимова Валентина:

    Я хочу дополнить информацию о себе. Как я уже выше писала, нам с мамой отказывают в постановке на очередь в качестве нуждающихся в связи с отсутствием ценза оседлости. Но отсутствие жилья приносит столько страданий : мы проживаем в служебном жилье и в прямом смысле зависимы от этой работы. Я, например, являюсь педагогическим работником и имею продолжительный отпуск летом, но на время отпуска наш работодатель ставит нам условие либо продолжать работать( поскольку в летний сезон штат трудового персонала расширяется и одним из мотивирующих моментов является жильё) , либо освобождать жильё, хотя в договоре о предоставлении жилого помещения указываются сроки пользования жилым помещением : в течении действия трудового договора.Сопротивляться страшно, так как работодатель может найти способ уволить и тогда мы вообще останемся без жилья.Найти работу с предоставлением служебного жилья трудно. Снимать жильё дорого ( мы проживаем в Санкт-Петербурге) и всё усложняется тяжёлой формой психического хронического заболевания моей мамы совместное проживание с ней невозможно ( это разрушает меня как личность). Да и вообще вся эта ситуация негативно отражается на моём душевном состоянии : я стала страдать бессоницей. Ситуация мне кажется очень сложноразрешимой. Откладывать денежные средства не получается в связи с низкой заработной платой ( у меня 10.800 тысяч рублей и у мамы 8 тысяч рублей + 3 тысячи рублей пенсии по состоянию здоровья). Помощи ждать не от кого, в том числе от государства, так как я обращалась практически во все инстанции, в том числе в Конституционный Суд РФ и Президента и отовсюду следует отказ : у Вас нет 10 лет проживания в Санкт-Петербурге.
    Есть ли у нас какие-либо шансы при обращении в Европейский Суд?
    Заранее благодарна за ответ.

    • Уважаемая Валентина!

      Мы не усматриваем в Вашем дополнении признаков каких бы то ни было нарушений прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней.

      Ваш первый аргумент, касающийся боязни потерять служебное жилье и в связи с этим необходимости работать, не имеет значения, т.к. сам по себе даже факт отсутствия у лица жилья не является нарушением прав, предусмотренных Конвенцией и Протоколами к ней, которые, как мы уже писали, не гарантируют права на получение (предоставление, наличие) жилья.

      Ориентируясь на практику применения Европейским Судом по правам человека статьи 3 Конвенции, запрещающей пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение либо наказание, мы можем с высочайшей степенью вероятности предположить, что отказ государства предотвратить и (или) исправить ситуацию, в результате которой человек начал страдать бессонницей, не попадает в сферу действия названной статьи Конвенции. Ваши ссылки на «невозможность совместного проживания» и «разрушение Вас как личности» неконкретны, поэтому мы не можем судить о применимости статьи 3 Конвенции.

      Отсутствие у Вас средств на приобретение жилья не имеет значения, т.к. Конвенция и Протоколы к ней не обязывают государство ни обеспечивать Вас ни жильем, о чем мы уже писали ранее, ни предоставлять Вам средства на его приобретение.

      Соответственно, исходя из текстов Ваших вопросов, мы не видим никаких оснований для обращения в Европейский Суд по правам человека.

      С уважением,

      Олег Анищик

  2. Олег:

    Возникла необходимость дослать документы в ЕСПЧ используя полученные из ЕСПЧ штрих коды.
    в каком формате это сделать.
    писать в вормате формуляра (согласно разделам) или в произвольной форме?

  3. иван:

    Здравствуйте Олег!
    Ответьте, пожалуйста, есть ли у нас какие – либо шансы при обращении в Европейский суд? Суть дела: Моя бабушка на мое имя открыла детский вклад 25.07.1996г. на 10 лет в ОАО Сберегательный банк РФ на сумму 1 000 000 руб.(неденоменированных рублей) под 85% годовых по условию договора. По истечению срока вклада оказалось, что банк в одностороннем порядке снизил процентную ставку по вкладу и на конец срока она составляла всего 16% годовых. О снижении процентов по вкладу банк не извещал. Данным действием банк нарушил мой права , т.е. он пользовался моими денежными средствами, снижал процентную ставку, об этом не сообщал. Нарушена ст .5 ФЗ от 26.01.1996г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй ГКРФ»,часть вторая ГК РФ применяется к обязательным отношениям , возникшим после введения ее в действие, т.е после 1 марта 1996г. В ГК РФ ст. 838 говорится о запрете на одностороннее уменьшение банком размера процентной ставки по договору. Но суды этот факт во внимание принимать не хотят , оперируют другими законами 90-х годов. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении моего иска о том, что данные действия банка по снижению процентной ставки незаконны. Областной суд решение первой инстанции поддержал. В верховный суд жалобу еще не подавали, т.к. только получили на руки определение областного суда. Благодарю за ответ.
    Иван

    • Уважаемый Иван!

      Мы получили копии документов по Вашему делу, изучили их и не усматриваем перспектив обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека по причине явного пропуска шестимесячного срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

      Если мы правильно понимаем, Вы ведете речь о предполагаемом нарушении права собственности на разницу в процентах по вкладу, исчисленных на основе указанной в договоре банковского вклада 85%-ной ставки, и тех, которые фактически были начислены банком. Даже если допустить, что у Вас имелось имущество в смысле статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции в виде указанной выше разницы, ожидание выплаты которой было достаточно обоснованным с точки зрения закона и договора, а суд действительно не защитил Вас от неправомерного вмешательства банка в право на уважение этого имущества, явно произвольно применив нормы национального материального права (что само по себе доказать достаточно трудно), то после вступления в силу 15 октября 2009 года решения городского суда от 12 августа 2009 года, которым Вам было отказано в удовлетворении требований о взыскании указанной разницы, у Вас не осталось средств правовой защиты от предположительно допущенного нарушения в смысле пункта 1 статьи 35 Конвенции. Следовательно, шестимесячный срок на обращение с соответствующей жалобой в Европейский Суд по правам человека начал течь 15 октября 2009 года (или в день получения копии кассационного определения, который нам неизвестен) и истек 15 апреля 2010 года (или вскоре после этого). Ваше последующее обращение в суд с требованием о расторжении договора банковского вклада не являлось средством правовой защиты от предположительно допущенного нарушения, указанного выше. Поэтому шестимесячный срок на обращение в Европейский Суд по правам человека с жалобой на него не может отсчитываться с даты вступления в силу решения городского суда, которым Вам было отказано в их удовлетворении.

      С уважением,

      Олег Анищик

  4. Максимова Валентина:

    Спасибо большое, что ответили.

  5. Елена:

    Уважаемый Олег, получили кассационное определение 28.09.10г было рассмотрение в Верховном Суде. 1.01.11г на руки получили определение, в нем не указано, что снижены сроки двум подсудимым на 6мес, одному 1год (озвучено в заседании). написано, что сроки оставлены без изменения (но переквалификация статей отображено). Звонили в Москву, пообещали разобраться. через неделю выдали второе точно такое же определение. Протокол судебного заседания Верховного суда по ходатайствам пока не получили. Есть опасения, что не получим или будет также подтасовано.
    возможно обосновать данное нарушение в Европейском Суде, если не будет никаких документальных доказательств? Только на письменных объяснениях адвокатов.
    я могу писать объяснительную, если являюсь представителем у заявителя (т.к. в СИЗО всю корреспонденцию вскрывают и письма из ЕСПЧ также), но присутствовала на заседании Верховного Суда и являюсь свидетелем озвучивания снижения сроков?
    С уважением Елена.

    • Уважаемая Елена!

      В принципе в жалобе в Европейский Суд по правам человека можно обосновывать нарушение с помощью любых доказательств, то есть любой информации, облеченной в любую форму, в том числе с помощью сообщений любых очевидцев соответствующих событий (мы не называем их «показаниями свидетелей», чтобы не возникало ощущение, что речь идет об определенной процессуальной форме, определяемой национальным законодательством).

      Однако мы не усматриваем в Вашем вопросе признаков каких бы то ни было нарушений прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней. Другими словами, мы не понимаем, о каком нарушении статьи 6 Конвенции, или статьи 2 Протокола N 7 к Конвенции, или любых других статей Конвенции и Протоколов могло бы свидетельствовать несоответствие резолютивных частей кассационного определения, оглашенного в заседании суда, и кассационного определения, направленного в суд, постановивший приговор (копии которого были получены подсудимыми). Европейский Суд по правам человека ранее рассматривал вопросы, касающиеся несовпадения различных версий одного и того же судебного акта (см. Решение Комиссии по правам человека по делу «Зиппер против Австрии» (Zipper v. Austria, жалоба N 27778/95) от 21 мая 1997 года и Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Карягин, Матвеев и Королев против России» (Koryagin, Matveyev and Korolev v. Russia, жалобы NN 72839/01 и др.) от 28 мая 2009 года). Однако соответствующие жалобы, которые касались внесения изменений в приговор, рассматривались Европейским Судом по правам человека только с точки зрения возможности реализации заявителями права на защиту в суде второй инстанции. Другими словами, речь шла не о как таковом внесении в приговоры изменений, но лишь о том, различались ли версии приговоров, которыми располагала защита и суд второй инстанции, в такой степени, которая не позволяла реализовать право на защиту при обжаловании приговора. В Вашем же случае речь идет о кассационном определении, права на обжалование которого ни Конвенция, ни Протоколы к ней не гарантируют. Следовательно, наличие двух вариантов (оглашенного и полученного в письменном виде) кассационного определения не может нарушить право на защиту. Мы не понимаем, какие иные права, гарантированные Конвенцией и Протоколами к ней, могли бы быть нарушены в связи с этим.

      С уважением,

      Олег Анищик

  6. Евгения:

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я как законный представитель 3-х летнего ребенка подать жалобу в ЕСПЧ о нарушении его прав на личную неприкосновенность и свободу и на эффективное средство правой защиты (ст.5 и 13 Конвенции),исходя из того, что ребенок был похищен бывшим супругом более года назад, до сих пор он его скрывает от меня, в возбуждении уголовного дела о похищении отказали, есть надзорное решение, мне не известен адрес нахождения ребенка. Либо мне надо подавать жалобу от себя, тогда на нарушение какой статьи, кроме 13 я должна сослаться.
    Спасибо

    • Уважаемая Евгения!

      Если Вы являетесь законным представителем своего ребенка в соответствии с российским законодательством, то Вы можете обратиться от его имени в Европейский Суд по правам человека.

      Однако статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, применима только к случаям, когда лицо лишено физической свободы, в том числе другим частным лицом. Например, о применимости статьи 5 Конвенции можно вести речь, если ребенок помещен своим родителем в психиатрическую клинику, режим пребывания в которой позволяет говорить о лишении свободы. Нам неизвестно, что Вы называете «похищением» ребенка отцом. Но если речь идет лишь о том, что местопребывание ребенка скрывается от Вас и Вам не дают общаться с ним, в то время как сам ребенок не лишен свободы, говорить о применимости статьи 5 Конвенции не представляется возможным, по причине чего она не может быть нарушена.

      Статья 13 Конвенции гарантирует средство правовой защиты от предполагаемых нарушений иных прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, в том числе, конечно, и права на свободу и личную неприкосновенность. Однако о нарушении права на средство правовой защиты от нарушения права на свободу и личную неприкосновенность невозможно говорить, если предположение о нарушении статьи 5 Конвенции является явно необоснованным.

      Кроме того, ни Конвенция, ни Протоколы к ней не предусматривают как такового права на возбуждение уголовного дела в отношении третьего лица – должностного или частного – или права на привлечение его к уголовной ответственности (см., например, Постановления Европейского Суда по правам человека по делам «Стефано против Греции» (Stefanou v. Greece, жалоба N 2954/07) от 22 апреля 2010 года (пункт 84) и «Крзак против Польши» (Krzak v. Poland, жалоба N 51515/99) от 06 апреля 2004 года (пункт 24)). Несмотря на то, что пункт 1 статьи 5 Конвенции может рассматриваться как предполагающий позитивные обязательства государства по защите свободы и личной неприкосновенности частного лица от посягательств со стороны других частных лиц (см., например, Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Сторк против Германии» (Storck v. Germany, жалоба N 61603/00) от 16 июня 2005 года (пункты 100-108)), а позитивные обязательства могут заключаться, в частности, в проведении эффективного расследования, касающегося предположительно неправомерного лишения частного лица его физической свободы другим частным лицом, государство обязано провести таковое лишь в случае, когда оно является единственным способом защиты права на свободу и личную неприкосновенность. Другими словами, речь идет лишь о ситуациях, когда лицу недоступны какие бы то ни было иные средства защиты права на свободу и личную неприкосновенность, не связанные с уголовным преследованием предполагаемого нарушителя, в частности, обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства. Например, это может быть так, когда личность нарушителя неизвестна жертве и не может быть установлена без проведения уголовного расследования или же когда жертва по тем или иным причинам практически не может самостоятельно собрать доказательства причинения ей вреда, в связи с чем не может обратиться за защитой в порядке, не связанном с уголовным преследованием. Ничто в Вашем вопросе не свидетельствует о невозможности обращения в суд с соответствующими требованиями, которые могут быть адресованы отцу Вашего ребенка. Соответственно, мы не усматриваем признаков какого бы то ни было нарушения права на свободу и личную неприкосновенность в связи с отказом в возбуждении уголовного дела (даже если предположить, что сами требования возбудить его являются обоснованными, т.е. признаки лишения ребенка физической свободы действительно усматриваются).

      С уважением,

      Олег Анищик

  7. Жанков Владимир:

    Олег Олегович скажите пожалуйста что если 6 месяцев для подачи заявления в ЕСПЧ уже прошли. Был осужден по статье 286 ч.3 п.а УК РФ,прошел все инстанции до Верховного суда,но приговор изменен не был.В деле было масса процессуальных ошибок,но во внимание всеми судами они приняты не были,все сомнения в деле толковались не в мою пользу.Обстоятельств препятствующих подаче заявления не было.

  8. Критстина:

    здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в скольких экземплярах должна быть подана жалоба?

  9. Darianna:

    Олег, добрый день!
    Сайт — потрясающий! Даже не представляю какую коллосальную и неоценимую работу Вы проводите!
    У меня несколько вопросов — буду крайне благодарна за подсказки.

    1) Где можно найти текст протокола №14 на русском? Где можно найти пояснительную записку к протоколу №14?

    2) В чём состоит отличие между «признанием жалобы неприемлимой» и её «исключением из списка дел, подлежащих рассмотрению»?

    3) Если жалоба признана неприемлимой, можно ли писать ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Большую палату в течение 3-х месяцев или ходайство тут бесполезно — решение окончательное и обжалованию не подлежит?

    4) На каком этапе рассмотрения жалобы можно писать ходатайство о предоставлении бесплатного адвоката из ЕС? Уже после коммуницирования властями?

    5) Если жалобы превышает объем в 10 листов, могут ли её по этому признаку признать неприемлимой и обязательно ли писать краткий вариант? Если да, обязательно, то его можно писать в свободной форме и прикладывать к жалобе в виде приложения?

    С нетерпением жду ответов,
    Заранее благодарю,

    Дарианна

    • Здравствуйте!

      Текст Протокола N 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод направлен Вам по электронной почте. На данном сайте он не размещен отдельно. Его текст интегрирован в текст самой Конвенции. Пояснительную записку к Протоколу N 14 можно найти здесь (на английском языке) и здесь (на французском языке).

      Жалоба признается неприемлемой в случае вывода о ее несоответствии критериям приемлемости, сформулированным в статьях 34 и 35 Конвенции. Жалоба исключается из списка дел, подлежащих рассмотрению, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 37 Конвенции.

      Решение о признании жалобы неприемлемой является окончательным (см. пункты 1 и 2 статьи 27, пункты 1 и 2 статьи 28 и, главное, пункт 1 статьи 43 Конвенции, где речь идет только о Постановлениях (Judgments), но не о Решениях (Decisions) Европейского Суда по правам человека).

      Европейский Суд по правам человека не предоставляет заявителям адвокатов. Если речь идет об оплате услуг представителя Советом Европы, то об этом можно прочитать здесь.

      Нам неизвестно случаев признания жалобы неприемлемой по причине превышения объема в 10 страниц. Мы никогда не подавали жалобы объемом менее 10 страниц. Однако в случае, если речь идет о жалобе на насколько более или менее различных нарушений, между разделами I и II следует кратко изложить существо жалобы.

      С уважением,

      Олег Анищик

      • Darianna:

        Олег, спасибо Вам ОГРОМНОЕ!

        С уважением,
        Дарианна

  10. Наталья:

    Здравствуйте! Меня уволили с работы в период нахождения на больничном листе. Кассация оставила решение в силе, посчитав что было злоупотребление правом, хотя на момент увольнения больничный лист был открыт уже 22 дня, был ожог руки второй степени.Брат моего работодателя является судьей областного суда, он не принимал участия в разбирательстве дела, формально. Что мне делать дальше? Имеет ли смысл обрщаться в Европейский суд? Боюсь результат надзорной жалобы будет тот же.Перед этим я просила предоставить мне отпуск, так как работала без отпуска полтора года, но отказ в предоставлении отпуска тоже признали законным, хотя я мать-одиночка воспитываю восьмилетнего ребенка.Городская прокуратура подала на данное решение частную жалобу, а областная ее отозвала на момент рассмотрения дела в кассации. Как добиться справедливости? Где?

    • Уважаемая Наталья!

      Европейский Суд по правам человека рассматривает только жалобы на нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Протоколами к ней.

      Ни Конвенция, ни Протоколы к ней не гарантируют права лица не быть уволенным в период временной нетрудоспособности.

      Равным образом ни Конвенция, ни Протоколы к ней не гарантируют как такового соблюдения части 6 статьи 81 и (или) других статей ТК РФ.

      Если Ваши претензии касаются справедливости судебного разбирательства, которая гарантирована пунктом 1 статьи 6 Конвенции, то по Вашему вопросу мы не можем судить ни о ее применимости, ни о наличии признаков нарушения, т.к. Вы не сообщаете о каких бы то ни было обстоятельствах судебного разбирательства, в то время как никакое итоговое решение, в том числе и об отказе в удовлетворении Ваших исковых требований, не может свидетельствовать о нарушении данного права, гарантирующего соблюдение определенной процедуры, но не какой-либо конкретный результат разбирательства по делу.

      С уважением,

      Олег Анищик