Пример оценки перспектив обращения в ЕСПЧ (2)

Уважаемая Е.!

Из представленных Вами материалов потенциально усматриваются следующие нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Все нарушения касаются статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но они достаточно разные, так как эта статья предусматривает значительное число различных прав.

1. Судебное заседание было закрытым в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: соответствующих соображений морали, общественного порядка либо национальной безопасности.

Очевидно, что первые два основания неприменимы к Вашему делу. Во всяком случае, на первый взгляд в представленных материалах ничего об этом не говорится. Надо полагать, что заседание было закрытым в связи с наличием в материалах дела результатов ОРД, которые (в силу соответствующего закона) формально считаются содержащими «государственную тайну». Следовательно, возникает вопрос о применимости третьего из предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод оснований, то есть «соображений национальной безопасности». Однако, во-первых, неясно, какие именно конкретные материалы, имеющиеся в деле, свидетельствовали о необходимости закрывать заседание, учитывая, что практически все результаты ОРД были рассекречены. Во-вторых, даже в случаях, когда имеются основания полагать, что те или иные материалы действительно содержат затрагивающие национальную безопасность сведения, суд должен проанализировать, как закрытие заседание повлияет на принцип гласности.

Полагаем, что этого сделано не было, а ссылка на «государственную тайну» была совершенно формальной. В-третьих (даже если интересы национальной безопасности затронуты), суд должен рассмотреть вопрос о том, почему необходимо закрывать весь процесс целиком, а не проводить одно (или несколько) судебных заседаний, в ходе которых могли бы быть рассмотрены те самые содержащие «государственную тайну» материалы. Безусловно, этого также не было сделано. Конечно, в ряде случаев открытое разбирательство в суде кассационной инстанции может исправить допущенное нарушение. Однако это не обязательно так, и, возможно, заседание суда второй инстанции тоже было закрытым (из кассационного определения это непонятно). При обосновании данного нарушения можно опираться на Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Белашев против России», хотя по этому вопросу у Страсбургского Суда в принципе имеется весьма богатая практика и в отношении других стран.

2. Использование в качестве критических доказательств по делу материалов, собранных в результате (тайных) оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не было обосновано наличием разумных подозрений в причастности лица к совершению преступления, является нарушением права на справедливое разбирательство, гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это довольно сложная, но при этом весьма перспективная логика, которая основана, в частности, на Решении Европейского Суда по правам человека по делу Джона Джеймса Шеннона, а также Постановлении по делу «В. против Финляндии». Кроме того, очень важным представляется Постановление по делу «Раманаускас против Литвы», так как в нем речь прямо идет о получении взятки.

Идея состоит в том, что проведение в отношении лица тайных мероприятий должно основываться на «разумных подозрениях» в причастности его к совершению преступления. Сведения, сообщенные каким-либо одним частным лицом, не соответствуют этому требованию, то есть не могут являться достаточным основанием для проведения тайных мероприятий, которые по определению способны затронуть целый ряд охраняемых прав. Не может являться достаточной и информация, полученная от частного лица, находящегося «в оперативной разработке». Перед началом осуществления тайных мероприятий соответствующие органы должны убедиться в разумности (обоснованности) подозрений в совершении лицом преступления, а только потом (с целью их проверки) проводить то или иное мероприятие, направленное на подтверждение или опровержение этих подозрений. В Вашем случае сначала информация (как заявляют сотрудники милиции) поступила от некоего «анонимного лица», а затем – от В., которая в некотором смысле сама находилась по меньшей мере «в оперативной разработке». Однако в плане подготовки жалобы важен не сам факт того, что в отношении Вас проводились тайные мероприятия, а обстоятельства использования их результатов в качестве критических доказательств по делу. Под ними понимаются такие доказательства, на которых в значительной степени построено обвинение (без которых обвинением просто не было бы обоснованным). В Вашем деле это по крайней мере сами деньги (предмет предполагаемой взятки), появившиеся (в качестве доказательств) именно благодаря оперативному мероприятию, а также сведения об обстоятельствах их передачи. Но критическое значение этих доказательств подлежит, конечно, отдельному обоснованию. Для этого необходимо:

определить предмет доказывания по делу,

соотнести каждое из обвинительных доказательств с каждым из элементов предмета доказывания,

сделать вывод о том, какое значение для обоснования тех или иных элементов имеют доказательства, полученных описанным выше путем (посредством оперативных мероприятий, для проведения которых не было достаточных разумных подозрений в совершении Вами преступления),

продемонстрировать, что их значение критическое в том смысле, что без них, исходя из закона и (или) сложившейся практики его применения, невозможно или очень затруднительно обоснование наличия тех элементов предмета доказывания, в отсутствие которых Вас должны были оправдать (или прекратить дело по тем или иным основаниям).

В отношении данного вопроса возникают определенные проблемы с обоснованием исчерпания средств правовой защиты от этого нарушения на национальном уровне, так как жалобы на это не были явно высказаны ни Вами, ни Вашими адвокатами ни в суде первой инстанции, ни в кассации. Однако все не выглядит абсолютно безнадежным. Мы скорее рекомендовали бы заявить о таком нарушении и хотя бы до какой-то степени попытаться обосновать, что средства защиты были исчерпаны.

3. Также можно попытаться доказать, что В. в определенном смысле была «агентом государства», ее показания являются практически единственным и потому критическим (с точки зрения возможности обоснования обвинительного приговора в их отсутствие) доказательством, а постановление приговора исключительно на их основании нарушает требования справедливости судебного разбирательства.

Конечно, обоснование того, что В. является «агентом государства» (так как в процессе осуществления оперативных мероприятий полностью действовала под контролем и в соответствии с указаниями сотрудников милиции), не свидетельствует о невозможности использования ее показаний в принципе. Однако в случае, если они являются единственным доказательством, обосновывающим предъявленное лицу уголовное обвинение, право на судебное разбирательство может быть нарушено. Наряду с обоснованием того факта, что В. является «агентом государства», необходимо проведение анализа доказательственной базы по делу, чтобы показать, что подавляющее большинство доказательств производны от ее показаний. «Показания» здесь, конечно, рассматриваются содержательно, а не в том смысле, который придается этому термину УПК РФ. Под показаниями мы понимаем любые относящиеся к делу сведения, сообщенные лицом кому бы то ни было и в какой бы то ни было форме (а не только при допросе) и использованные в качестве доказательства. Нетрудно заметить, что, например, показания всех других свидетелей обвинения о причастности Вас к получению взятки производны от слов В., которая сообщила им об этом. Таким образом, показания этих свидетелей – это те же слова В., форма которых многократно приумножена без изменения содержания. Другими словами, если я говорю А., Б. и В., что Х. – плохой человек, после чего сам повторяю эти слова в суде, а А., Б. и В. сообщают, что им я тоже об этом говорил, то формально против Х. имеются показания четырех свидетелей (в смысле четырех разных источников информации), которые за счет количества и соответствия друг другу вроде бы (по мнению российских судов) увеличивают вероятность того, что Х.- действительно плохой человек. Если присмотреться, то имеет место только один источник информации – мои собственные слова. Остальные три производны от этого источника и ничего не добавляют. Именно поэтому можно сделать вывод, что показания В., на основе которых построен ряд других обвинительных доказательств по делу, являются критическими и практически единственными, так как кроме них обвинение больше ничего не подтверждает. Здесь стоит добавить, что деньги (предмет предполагаемой взятки), равно как все другие данные, полученные оперативным путем (а никаких иных доказательств, кроме этих и показаний свидетелей, в деле нет), также производны от слов В., которая при не совсем выясненных обстоятельствах сообщила в милицию о том, что Вы требовали от нее взятку. Безусловно, все это требует обстоятельного, но лаконичного обоснования.

В качестве дополнительной (или альтернативной) логики можно доказывать, что В., чьи показания столь критичны для постановления обвинительного приговора, в некотором смысле была «соучастницей» предположительно имевшего место преступления. Конечно, формально в соответствии с УК РФ получение и дача взятки – это разные составы. Однако очевидно, что, во-первых, получение взятки без ее дачи невозможно, во-вторых, получение и дача «одной взятки» представляют собой единое событие. Именно в этом смысле В. можно назвать «соучастницей» условного выделяемого нами преступления под названием «взяточничество». Подобное обоснование может иметь смысл, так как в ряде случаев Европейский Суд по правам человека приходил к выводу, что использование в качестве критических доказательств при обвинении лица в совершении преступления показаний его соучастников может (особенно в совокупности с другими нарушениями статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) свидетельствовать о нарушении права на справедливое судебное разбирательство. Здесь можно посмотреть хотя бы на Постановление по делу «Владимир Романов против России». Подобный вывод, в частности, основан на том, что «соучастник» сам является лицом, заинтересованным в определенном исходе дела, а привлечение его к ответственности за дачу ложных показаний не представляется возможным, так как ложь представляет собой одно из средств защиты. Уточним, что Страсбургский Суд в большинстве случаев склонен анализировать ситуацию содержательно, а не формально. Поэтому и здесь мы говорим о том, что для В., которая формально вроде бы не является ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни подсудимой, данные ей показания являлись средством защиты от тех подозрений (в даче взятки), которые практически проявились в деятельности сотрудников милиции, проводивших с ней различные встречи, беседы и т.д. Вывод о том, что ее можно привлечь к ответственности за дачу заведомо ложных показаний (или заведомо ложный донос), так как формально она не обладает соответствующим статусом, также не столь очевиден, что содержательно сближает В. с «соучастницей преступления». Ее заинтересованность в исходе дела также может быть обоснована. Хотя бы со ссылкой на то, что сама она не была привлечена к ответственности за совершение преступления (пусть и с освобождением от нее), причем ни в части того эпизода, о котором идет речь в приговоре, ни в части предположительно имевших место ранее действий по передаче взяток. Конечно, все это требует серьезного обоснования.

4. Также в жалобе можно попытаться обосновать, что суд не был «создан на основании закона» в смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. К подобному выводу можно прийти в результате анализа практики Европейского Суда по правам человека, в соответствии с которой суд может не отвечать этому требованию, если конкретное дело рассматривается не тем судом, к которому оно отнесено по подсудности.

Здесь можно привлечь для обоснования, например, решение Комиссии по правам человека по делу «Занд против Австрии» 1977 года. Формально материалы Вашего уголовного дела содержали сведения, составляющие государственную тайну (во всяком случае, суд с этим согласился). Следовательно, на основании пункта 3 части 3 статьи 31 УПК РФ данное дело подсудно суду уровня субъекта Российской Федерации, а рассмотрено оно было районным судом.

Сформулированный в кассационных жалобах Ваших адвокатов вывод, что судья Р. в соответствии с частью 2 статьи 63 УПК РФ не мог рассматривать Ваше дело, представляется не совсем необоснованным. Во всяком случае, из части 2 статьи 63 УПК РФ и проанализированной нами практики Верховного и Конституционного Судов РФ это прямо не вытекает, а каких-либо обоснований в жалобах адвокатов не приведено (возможно, оно есть в других материалах дела). Поэтому, по нашему мнению, это не может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента при доказывании того, что суд не был «создан на основании закона».

5. Безусловно, можно вести речь о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд не ответил на целый ряд представленных Вами и Вашими защитниками аргументов и доказательств, которые (отдельно и в совокупности) являлись критическими с точки зрения возможности прийти к выводу о Вашей виновности. Речь, в первую очередь, о Вашей версии событий, в рамках которой Вы вполне обоснованно (то есть со ссылками на доказательства) утверждали, что полученные Вашим мужем деньги были внесены в качестве предоплаты за заказанную для личных нужд мебель и возвращены из-за отказа от соответствующего заказа. Однако здесь необходим тщательный анализ предмета доказывания, всех обвинительных доказательств и каждого доказательства, на которое обращала внимание защита, с выяснением того, какие из последних не были приняты во внимание, и на что именно они влияли с точки зрения обоснования каждого из элементов предмета доказывания и (посредством этого) итогового вывода о виновности.

Кроме того, здесь же можно говорить о том, что в нарушение права на справедливое судебное разбирательство суд изначально придавал большее значение аргументам и доказательствам обвинения. Другими словами, суд фактически не решал вопрос о том, чья версия – обвинения или защиты – является более основанной (при том, что на стороне защиты «работает» презумпция невиновности), а задавался вопросом, смогла ли защита опровергнуть версию обвинения, как если бы ее правильность изначально предполагалась.

6. Наконец, можно вести речь о том, что искажение протокола судебного заседания фактически лишило Вас права на допрос показывающих против Вас свидетелей, прямо гарантированного пунктом D части 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также права на защиту в целом.

Это утверждение основано на том, что право на защиту становится практически бессмысленным, если влияющая на исход дела информация, получаемая в ходе ее осуществления (в том числе при допросе свидетелей), не фиксируется и (или) искажается в протоколе судебного заседания, а исправить ее не представляется возможным хотя бы по той причине, что суду фактически не с чем сравнить представленные замечания на протокол (кроме этого самого протокола и своей памяти), так как самостоятельно суд не ведет ни аудиозапись, ни полное стенографирование, а аудиозаписи, сделанные защитой, не принимает. Безусловно, это проблема не только Вашего дела, а в принципе российского судопроизводства. И мы надеемся, что рано или поздно к ней будет привлечено самое пристальное внимание Европейского Суда по правам человека. Возможно, с помощью Вашего дела.

Мы не ставим по данному делу вопрос о нарушении Вашего права на личную жизнь, гарантированного статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, хотя в ходе оперативных мероприятий, результаты которых легли в обоснование приговора, тайно использовалась аудиозапись, что представляло собой вмешательство в личную жизнь в том смысле, который придает этому термину Европейский Суд по правам человека. Невозможность обращения в Страсбургский Суд с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод вызвана, по нашему мнению, во-первых, тем, что вмешательство было осуществлено в личную жизнь Вашего мужа (а не Вас), которому были переданы деньги – предмет предполагаемой взятки, во-вторых, никаких жалоб на нарушение чьих бы то ни было прав (его или Ваших) в связи с применением тайной аудиозаписи никем и никогда по делу, судя по представленным материалам, не высказывалось.

Безусловно, все это лишь предварительный анализ. Не исключено, что мы не заметили тех или иных нарушений, которые могут быть выявлены при более тщательном анализе. Кроме того, в отношении каждого из приведенных Выше предложений необходимо с большой тщательностью ставить и разрешать вопросы о соблюдении всех критериев приемлемости жалобы, в частности, исчерпания средств правовой защиты. Наконец, анализ должен быть проведен на основе всех материалов дела (в данном случае он основан лишь на приговоре, кассационных жалобах и кассационном определении).

Вместе с тем подготовка жалобы по данному делу представляется, по нашему мнению, весьма перспективной.

С уважением,

Олег Анищик

комментариев 5 167

  1. Владимир Викторович:

    Уважаемый Олег!.Является ли 11 сканированной конкретики в приложениях достаточным материалом для Вашего изучения и Ваших выводов о перспективности или отсутствии таковой для Евросуда? Или Я спешу излишне, и этот вопрос не столь прост и быстр для решения?
    То есть вопрос у ВАС В РАБОТЕ?
    С уважением.
    Владимир.

    • Уважаемый Владимир Викторович!

      В своем первом сообщении от 20 июня Вы задали вопрос о том, усматриваются ли в Вашем деле нарушения права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и права на эффективное средство правовой защиты от этого нарушения (статья 13 Конвенции). Насколько мы поняли, в части статьи 6 Конвенции речь идет о праве лица на исполнение вступившего в законную силу судебного решения в его пользу, которое, по мнению Европейского Суда по правам человека, является одним из аспектов сформулированного им самостоятельно «права на суд» (right to a court), гарантированного указанной статьей Конвенции.

      Даже если предположить, что вступившее в законную силу решение суда от 14 мая 1990 года в течение длительного времени не исполнялось по вине государства (признаков чего усматривается не так много), то, как следует из представленных Вами материалов, в 2000 году Вы обращались в суд с заявлением о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа (копии заявления не представлено). Суд отказал Вам в удовлетворении заявленных требований (копии определения суда не представлено). Вы не обжаловали данное определение (причины этого Вами не указаны). Таким образом, еще десять лет назад Вы поставили перед государством (судом) вопрос о неисполнении вступившего в законную силу судебного решения в Вашу пользу. Однако полученный отказ не обжаловали (т.е. средств защиты не исчерпали), а срок на обращение с жалобой в Европейский Суд по правам человека со всей очевидностью пропустили.

      В любом случае, из представленных Вами материалов (две страницы из 11 вообще не касаются данного дела) неясно, какие шаги, направленные на исполнение судебного решения, Вы предпринимали на протяжении последних 20 лет. В своих вопросах на сайте Вы вообще не упоминали о каких-либо действиях, совершенных Вами в 2000 году, однако о них нам стало известно из тех (отдельных) документов, которые были Вами представлены.

      При таких обстоятельствах говорить о проблемах, возникающих в связи с доказыванием того, что в Вашем деле действительно имел мест «спор» о «гражданских правах и обязанностях» (обосновать это не так легко, так как спор касался исключительно восстановления на работе, никаких имущественных или других типичных «цивильных» элементов в нем не усматривается, а Ваш работодатель является государственной организацией, что дополнительно осложняет обоснование), государство действительно виновато в длительном неисполнении решения суда в Вашу пользу (при том, что совершенно неясно, когда, каким образом и с какими именно заявлениями/жалобами и т.д. Вы к нему обращались), а «критерий времени» соблюден, не является, по нашему мнению, необходимым (и возможным).

      С уважением,

      Олег Анищик

      • Владимир Викторович:

        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!
        В ПРЕДИДУЩИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Я ОБДУМАЛ ВАШ ОТВЕТ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ И СВОЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ НЕГО.
        ВАЖНА МОЯ ТОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ, КАК БЫЛА ВАЖНА И ВАША ТОЧНАЯ МОТИВАЦИЯ И МОЕ ПОНИМАНИЕ ЭТОЙ ВАШЕЙ МОТИВАЦИИ.
        ВСЕ ЖЕ ВАШ ОТВЕТ МЕНЯ НЕ ТОЛЬКО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ , ОН МНЕ НЕ ПОНЯТЕН. Я ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ВЫСКАЗАТЬ СВОИ ДОВОДЫ В СВОИХ КОММЕНТАРИЯХ К ВАШЕМУ ОТВЕТУ, Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ., КОТОРЫЙ КАК МНЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ , ТО ЕСТЬ НАШ ДИАЛОГ, БЫЛ ПРОДОЛЖЕН ВАМИ.
        ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ НЕКОЕ СОВМЕСТНОЕ С ВАМИ ПРИБЛЕЖЕНИЕ К ИСТИНЕ.
        Написано Олег Анищик 16.07.2010. Ответить Уважаемый Владимир Викторович!

        В своем первом сообщении от 20 июня Вы задали вопрос о том, усматриваются ли в Вашем деле нарушения права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и права на эффективное средство правовой защиты от этого нарушения (статья 13 Конвенции). Насколько мы поняли, в части статьи 6 Конвенции речь идет о праве лица на исполнение вступившего в законную силу судебного решения в его пользу,
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДА, НЕ ИСПОЛНЕНО С 1990 ГОДА ВСТУПИВШЕЕ НЕМЕДЛЕННО В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЕ СУДА О ВОССТАНОВЛЕНИИ. МЕНЯ НА РАБОТЕ.
        которое, по мнению Европейского Суда по правам человека, является одним из аспектов сформулированного им самостоятельно «права на суд» (right to a court), гарантированного указанной статьей Конвенции.

        Даже если предположить, что вступившее в законную силу решение суда от 14 мая 1990 года в течение длительного времени не исполнялось по вине государства (признаков чего усматривается не так много),
        !!!!!!!!!!!!!!!!!ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ПРИЗНАК В ВИДЕ НЕИЗДАНИЯ ПРИКАЗА О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ СОГЛАСНО РЕШЕНГИЯ СУДА ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА.
        ЗАЧЕМ НАДО МНОГО ПРИЗНАКОВ? КАКИЕ НУЖНЫ ЕЩЕ ПРИЗНАКИ?
        БЫЛО, ЧТО Я НЕ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА? ЧТО ЕЩЕ НАДО ИЗ ПРИЗНАКОВ?
        то, как следует из представленных Вами материалов, в 2000 году Вы обращались в суд с заявлением о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа (копии заявления не представлено). Суд отказал Вам в удовлетворении заявленных требований (копии определения суда не представлено). Вы не обжаловали данное определение (причины этого Вами не указаны).
        !!!!!!!!!!!!!ДА, ОБРАЩАЛСЯ. НО, ИЗВЕЩЕН О ЗАСЕДАНИИ НЕ БЫЛ.В ЗЕСЕДАНИИ НЕ УЧАСТВОВАЛ. КОПИИ РЕШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ.
        Таким образом, еще десять лет назад Вы поставили перед государством (судом) вопрос о неисполнении вступившего в законную силу судебного решения в Вашу пользу. Однако полученный отказ не обжаловали
        !!!!!!!!!!!!!!!!ДА, Я ПОСТАВИЛ ТАКОЙ ВОПРОС. НО ЭТОТ ВОПРОС НЕ РАССМОТРЕН И НЕ РЕШЕН СУДОМ.. НО ОТКАЗ Я НЕ ПОЛУЧАЛ. МНЕ НЕЧЕГО БЫЛО ОБЖАЛОВАТЬ.
        (т.е. средств защиты не исчерпали), а срок на обращение с жалобой в Европейский Суд по правам человека со всей очевидностью пропустили.
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТОГДА И Я НЕИ ЗНАЛ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЕСПЧ И О НАКРУШЕНИИ МОИХ КОНВНЦИОННЫХ ПРАВ, ПОЭТОМУ СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ЕСПЧ И НЕ ГНАЧАЛ ИСТЕКАТЬ.
        В любом случае, из представленных Вами материалов (две страницы из 11 вообще не касаются данного дела) неясно, какие шаги, направленные на исполнение судебного решения, Вы предпринимали на протяжении последних 20 лет.
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТОЛЬКО 16 ИЮЛЯ 2010 ГОДА МОЙ ПАСПОРТ СТАЛ МНЕ ДОСТУПЕН. ОТВЕТЫ ОБЛАСТНОГО СУДА , ВЕРХОВНОГО СУДА РФ НАЧАЛА 1990 ГОДОВ ПОКА НЕ ДЛСТУПНЫ, ЭТО ВРЕМЕННО, НЕ УВЕРЕН, ТАК ЛИ ОНИ СУЩЕСТВЕННЫ ДЛЯ ЕСПЧ. Я ПОДАЛ ВАМ В ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЫ ПО МОИМ УСИЛИЯМ С 2009 ГОДА. ИМЕННО ТОГДА Я УЗНАЛ СУТЬ ДЕЛА В ВИДЕ НЕВЫДАЧИ СУДЬЕЙ В 1990 ГОДУ ИСПОЛНИТЕЛЬТНОГО ЛИСТА «ВОССТАНОВАИТЬ…»
        В своих вопросах на сайте Вы вообще не упоминали о каких-либо действиях, совершенных Вами в 2000 году,
        !!!!!!!!!!!!!!!!СОВЕРШЕННО ВЕРНО, Я НЕ УПОМИНАЛ.ПРИЧИНА — КРОМЕ МОЕГО ОБРАЩЕНИЯ У МЕНЯ НЕТ НИЧЕГО ИЗ ДОКУМЕНТОВ. Я ТОГДА В СУД НЕ ВЫЗЫВАЛСЯ.
        однако о них нам стало известно из тех (отдельных) документов, которые были Вами представлены.
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ЕСТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТВЕТАХ РАЙОННОГО СУДА.
        При таких обстоятельствах говорить о проблемах, возникающих в связи с доказыванием того, что в Вашем деле действительно имел мест «спор» о «гражданских правах и обязанностях» (обосновать это не так легко, так как спор касался исключительно восстановления на работе, никаких имущественных или других типичных «цивильных» элементов в нем не усматривается,
        !!!!!!!!!!!!!!!!УТОЧНЮ, ЧТО В 1990 ГОДУ БЫЛО ЕЩЕ РЕЩЕНИЕ «ОБ ОПЛАТЕ ВЫШУЖДЕННОГО ПРОГУЛА», И ПО НЕМУ НЕ ВЫДАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И РЕШЕНИЯЧ ОБ ОПЛАТЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА НЕ ИСПОЛНЕНО.
        а Ваш работодатель является государственной организацией, что дополнительно осложняет обоснование),
        !!!!!!!!!!!!!!ДА, РАБОТОДАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЭТО «ПОЧТИ» СБЕРБАНК.. ЭТО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОД ФИНИНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЛАСТИ. ЧТО ЭТО УСЛОЖНЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО? ПОЯСНИТЕ? ПОЖАЛУЙСТА? ЭТО КРЕПКАЯ «ВЕЧНАЯ» ОРГАНИЗАЦИЯ. ПО-МОЕМЙ ЭТО — ХОРОШО.
        государство действительно виновато в длительном неисполнении решения суда в Вашу пользу (при том, что совершенно неясно, когда, каким образом и с какими именно заявлениями/жалобами и т.д. Вы к нему обращались),
        !!!!!!!!!!!!!!!!МНЕ НЕ ДОСТУПНЫ (ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ), НО У МЕНЯ ЕСТЬ ОТВЕТЫ ДАЖЕ ИЗ КРУ, СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ВС РФ, ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ОБЛАСТИ., МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ.
        а «критерий времени» соблюден, не является, по нашему мнению, необходимым (и возможным).
        !!!!!!!!!!!!БЛАГОДАРЯ ВО МНОГОМ И ВАШЕМУ САЙТУ У МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО С КРИТЕРИЕМ ПРИЕМЛИМОСТИ ДЛЯ ЕСПЧ, ПРИ ВСЕЙ ЕГО ЛЕГКОПОРЧЕНОСТИ И ХРУПКОСТИ У МЕНЯ СЕЙЧАС ВСЕ СОБЛЮДЕНО И МНЕ! НУЖНО , ЗАКАТАВ РУКАВА , ДЕЙСТВОВАТЬ. ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕВИДНА НЕОБХОДИМОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С МОИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ЧТО СОБСТВЕННО , БЛАГОДАРЯ ВАМ,СПАСИБО!!!, УЖЕ ПРОИСХОДИТ.
        С уважением,

        Олег Анищик

        С УВАЖЕНИЕМ.
        ВЛАДИМИР.
        20 ИЮЛЯ 2010 ГОДА.

        • Уважаемый Владимир Викторович!

          Предоставленный Вам ответ не имел целью удовлетворить Вас.

          Что касается его разъяснения, то обычно мы не предоставляем такового. В Вашем случае мы сделаем это один раз, так как не можем бесконечно возвращаться к одному и тому же вопросу лишь по той причине, что человек не удовлетворен результатом анализа ситуации.

          Цитата из нашего ответа: «Даже если предположить, что вступившее в законную силу решение суда от 14 мая 1990 года в течение длительного времени не исполнялось по вине государства (признаков чего усматривается не так много)…».
          Ваш комментарий и вопросы на уточнение: «ЕСТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ПРИЗНАК В ВИДЕ [«]НЕИЗДАНИЯ[«] ПРИКАЗА О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ СОГЛАСНО [РЕШЕНИЯ] СУДА… ЗАЧЕМ НАДО МНОГО ПРИЗНАКОВ? КАКИЕ НУЖНЫ ЕЩЕ ПРИЗНАКИ? БЫЛО, ЧТО Я НЕ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДА? ЧТО ЕЩЕ НАДО ИЗ ПРИЗНАКОВ?».
          Наше уточнение/разъяснение: Ключевое слово в приведенной фразе — «вина». Вы пишете, что есть все признаки неисполнения решения. С этим мы не спорим.

          Цитата из нашего ответа: «[К]ак следует из представленных Вами материалов, в 2000 году Вы обращались в суд с заявлением о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа (копии заявления не представлено). Суд отказал Вам в удовлетворении заявленных требований (копии определения суда не представлено). Вы не обжаловали данное определение (причины этого Вами не указаны)».
          Ваш комментарий: «ДА, ОБРАЩАЛСЯ. НО… ИЗВЕЩЕН О ЗАСЕДАНИИ НЕ БЫЛ. В З[А]СЕДАНИИ НЕ УЧАСТВОВАЛ. КОПИИ РЕШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ».
          Наше уточнение/разъяснение: Мы проводим оценку перспектив обращения в Европейский Суд только один раз и только на основе тех документов и комментариев к ним, которые нам предоставлены. Мы прямо просим сообщать обо всех обращениях в суд и обстоятельствах, связанных с этим. В случае, когда из материалов дела усматривается, что человек (дополнительно) обращался в суд, однако не сообщил о этом, не представил копий имеющихся у него документов (по меньшей мере его собственного заявления), не указал, что, например, он не был извещен о заседании, не имеет копии решения, не пояснил, почему он не обратился за копией, когда узнал об имевшем место разбирательстве и т.д., мы прекращаем проведение оценки (если это обстоятельство непосредственно влияет на нее), так как результаты все равно будут некорректны. При этом мы можем предоставить результаты оценки, исходя из того варианта понимания обстоятельств дела, которое возможно сформировать на основе предоставленных к моменту проведения оценки объяснений и документов. Это именно то, что сделал бы Суд. Никакого «второго раунда объяснений» нет. Если что-то сказано, если предоставлены документы, то из них могут быть сформированы «факты». Из отсутствия информации фактов (за некоторыми исключениями) сделать нельзя. Отсутствие информации о факте приравнивается к отсутствию факта. Если кто-то не сообщает, что ему не было (до какого-то момента) известно о судебном разбирательстве, но из предоставленных им документов следует, что разбирательство было, мы делаем вывод, что человек знал о разбирательстве. Если бы мы работали с человеком непосредственно (или осуществляли подготовку жалобы после получения положительных результатов первичной оценки), то были бы заданы многочисленные уточняющие вопросы. Это называется интервью. Его цель (среди прочего) — выявить все значимые обстоятельства дела, в том числе осознанно или неосознанно скрываемые лицом. На данном сайте мы предоставляем совершенно иные услуги. Предварительная оценка проводится только по тем материалам, которые человек сам считает необходимыми предоставить, хотя мы и указываем, какие документы должны быть предоставлены при их наличии. В любом случае повторимся, что никакого второго раунда оценки с учетом дополнительно предоставляемой информации мы не предлагаем и не проводим. Поэтому сообщенные Вами сейчас дополнительные сведения не могут влиять на результаты оценки, проведенной в их отсутствие и основанной на предположении, что фактов, подтверждаемых этими сведениями, не существует. Кроме того, Ваши слова не являются и сейчас настолько конкретными, чтобы с ними можно было «работать». Вы не сообщаете, когда и при каких обстоятельствах Вы узнали о решении суда, как получилось, что Вы, подав заявление, долгие годы не интересовались его судьбой, даже если Вас не уведомили об обстоятельствах его рассмотрения и т.д. Данное уточнение/разъяснение одновременно касается всех других частей Вашего комментария, в которых Вы излагаете информацию, не предоставленную нам первоначально, то есть новую информацию.

          Цитата из нашего ответа: «Таким образом, еще десять лет назад Вы поставили перед государством (судом) вопрос о неисполнении вступившего в законную силу судебного решения в Вашу пользу. Однако полученный отказ не обжаловали».
          Ваш комментарий: «ТОГДА И Я [НЕ] ЗНАЛ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЕСПЧ И О [НАРУШЕНИИ] МОИХ [КОНВЕНЦИОННЫХ] ПРАВ, ПОЭТОМУ СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ЕСПЧ И НЕ [НАЧАЛ] ИСТЕКАТЬ».
          Наше разъяснение/уточнение: Федеральный закон РФ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ официально опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.04.1998 N 14 и «Российской газете» от 07.04.1998 N 67. Это — открытые источники. Каждый имеет возможность с ними ознакомиться. Таким образом, информация о ратификации Конвенции и появлении права на обращение с жалобой в Европейский Суд была Вам вполне доступна в 2000 году.

          Цитата из нашего ответа: «При таких обстоятельствах говорить о проблемах, возникающих в связи с доказыванием того, что в Вашем деле действительно имел мест «спор» о «гражданских правах и обязанностях» (обосновать это не так легко, так как спор касался исключительно восстановления на работе, никаких имущественных или других типичных «цивильных» элементов в нем не усматривается…)».
          Ваш комментарий: «УТОЧНЮ, ЧТО В 1990 ГОДУ БЫЛО ЕЩЕ [РЕШЕНИЕ] «ОБ ОПЛАТЕ [ВЫНУЖДЕННОГО] ПРОГУЛА», И ПО НЕМУ НЕ ВЫДАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И [РЕШЕНИЕ] ОБ ОПЛАТЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОГУЛА НЕ ИСПОЛНЕНО».
          Наше уточнение/разъяснение: В представленных Вами материалах указано, что в этой части решение исполнено. Иных сведений перед проведением оценки Вами предоставлено не было. При ее осуществлении мы исходили из того, что речь идет только и исключительно о восстановлении на работе.

          Цитата из нашего ответа: «Ваш работодатель является государственной организацией, что дополнительно осложняет обоснование…».
          Ваш комментарий и вопрос: «ДА, РАБОТОДАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЭТО «ПОЧТИ» СБЕРБАНК.. ЭТО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОД [ФИНАНСОВЫМ] УПРАВЛЕНИЕМ ОБЛАСТИ. ЧТО ЭТО УСЛОЖНЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО? ПОЯСНИТЕ[,] ПОЖАЛУЙСТА[.] ЭТО [-] КРЕПКАЯ[,] «ВЕЧНАЯ» ОРГАНИЗАЦИЯ. ПО-[МОЕМУ,] ЭТО… ХОРОШО».
          Наше уточнение/разъяснение: Когда Вы подали свой иск в суд, Ваш работодатель (ответчик) назывался «Вычислительным центром финансовых и страховых органов Горьковской области» (так он поименован в решении суда). Однако, насколько нам удалось выяснить, уже в то время он был одной из организаций Министерства финансов РСФСР. Приказом Министерства финансов РСФСР N 31/101 от 06 апреля 1990 года «Вычислительный центр финансовых и страховых органов Горьковской области» был переименован в «Филиал информационного вычислительного центра Министерства Финансов РСФСР по Горьковской области». 12 февраля 1992 года вычислительный центр Министерства Финансов РСФСР по Нижегородской области (к этому времени название региона поменялось) был преобразован в «Региональный научно-исследовательский вычислительный центр Государственной налоговой службы Российской Федерации в Нижегородской области». В настоящее время это филиал в Приволжском федеральном округе Федерального государственного унитарного предприятия Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы России. Имеющаяся в интернете информация о названных преобразованиях несколько отличается, однако главный вывод состоит в том, что это – «государственный орган» (впрочем, с этим тоже можно поспорить). Поэтому Вам (в жалобе), как представляется, необходимо объяснить, почему данная организация (и (или) Вы, работая в ней) не выполняла функции публичной власти и не обладала другими признаками «государственного органа», применительно к найму (и освобождению от должности) сотрудников которого государство (в лице руководства этой организации) в соответствии с практикой Европейского Суда по правам человека имеет так называемую «широкую свободу усмотрения». Уточним, что сам по себе факт работы в организации, которая отвечает признакам «государственной» не свидетельствует, что «трудовой спор» с ней не является «спором о гражданских правах и обязанностях». Однако обычно к выводу о том, что это «спор о гражданских правах и обязанностях», Страсбургский Суд приходит, исходя из «имущественного» (в самом широком смысле этого слова) характера спора (чего в Вашем случае не усматривается), при отсутствии которого делается прямо противоположный вывод. (См., например, решение Европейского Суда по правам человека по делу «Нейгель против Франции» (Neigel). В соответствии ним спор о восстановлении на работу в государственном органе не был признан «спором о гражданских правах и обязанностях». Однако тут важно понимать, почему было принято такое решение, и как избежать применения подобного прецедента.) Однако более пространные объяснения по этому вопросу мы не будет предоставлять, так как оценка того, является ли организация «государственной» и является ли спор с ней «спором о гражданских правах и обязанностях», зависит от значительного числа факторов, говорить о которых «теоретически», а вне связи с конкретным «спором», довольно бессмысленно.

          Повторим, что предоставлять дополнительные комментарии к нашему предшествующему ответу мы не намерены.

          С уважением,

          Олег Анищик

  2. максим пименов:

    прошу вас сообшить электрон почту для обрашения с запросом в европейский суд по утрате моего досье и причиной долгого его не рассмотрения т.к тел не отвечает и дозвон не могу мой №476856 первая секция от 30.11.2006 жалоба на нарушение прав рф

  3. максим:

    досье 476856 от 30.11.2006 1 секция сообшите электроный адрес европейского суда послать запрос о розыске досье и его судьбе дальнейшей.

  4. Sveta:

    Моя тетя обращалась в европейский суд по правам человека ,.но она умерла,не дождавшись результата.Проживала она в г Электросталь.Я являюсь ее наследницей.Могу ли я узнать результат?К кому мне обращаться?

    • Уважаемая Светлана!

      Если по жалобе уже принято Постановление по существу, то узнать об этом может любой человек, проведя поиск по базе данных Европейского Суда по правам человека с указанием номера жалобы и (или) фамилии заявителя.

      Если жалоба еще находится на рассмотрении в Европейском Суде по правам человека, то возникают вопросы:
      — собираются ли родственники Вашей тети, к которым относитесь и Вы, продолжать поддерживать ее;
      — если да, то кто именно из них намеревается делать это, а также
      — имеют ли родственники Вашей тети (и если да, то кто именно из них) соответствующее право.

      Если Вы хотите получить ответ на последний вопрос, пожалуйста, укажите, с жалобой на какие именно предположительно допущенные в отношении нее нарушения Ваша тетя обращалась в Европейский Суд по правам человека, также сообщите, имеются ли у нее родственники более близкие по степени родства, чем Вы.

      С уважением,

      Олег Анищик

  5. Андрей:

    Уважаемый, Олег! могу ли я обратиться в суд с таким вопросом. Государство разработало закон в помощь молодым семьям: «Жилище 2002-2010». Семья признана нуждающейся по этой программе в 2007 году. Под этот закон в 2008 взяли ипотеку, родили второго долгожданного ребенка, а субсидий нет и не предвидится! как мне быть? С государством судиться сложно, но получается, что оно меня обнадежило и подвело в итоге? не уж то нет выхода без судов? к тому же в органе по распределению жилья мне говорят, что если 18 кв.метров спишется с программы Молодой семье доступное жилье за рождение ребенка, то по программе «жилище» на 4-ого члена семьи ни чего не выделят. А программы то разные! Федеральная и областная! С уважением!

    • Уважаемый Андрей!

      Судя по Вашему вопросу, Вы предполагаете, что имело место нарушение права собственности, гарантированного статьей 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

      Нарушения данного права могут состоять в том, что закон, на основании которого осуществлено вмешательство в право на уважение собственности, не является качественным либо не был соблюден, и (или) государство не преследовало одну из прямо названных в статье 1 Протокола N к Конвенции целей, и (или) был нарушен баланс между Вашими частными и общественными интересами.

      Однако перед тем, как вести речь о предположительно имевшем место нарушении, необходимо убедиться, что у Вас действительно имеется «собственность», вмешательство в право на уважение которой не соответствовало требованиям статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Так как речь не идет ни о какой «физически наличествующей» «собственности», можно говорить лишь о «собственности» в виде основанного на «законе» «правомерного ожидания» выплаты Вам субсидии в связи с наступлением одного из обстоятельств, с которыми «закон» однозначно связывает такую выплату (все закавыченные фразы являются терминами из практики Европейского Суда по правам человека).

      Но говорить о наличии «собственности» в виде «правомерного ожидания» можно лишь в том случае, если «закон» действительно гарантирует соответствующую выплату, а обстоятельства, вызывающие необходимость предоставления субсидии, фактически имеют место.

      В Вашем случае, судя по тому, как мы поняли описанную в вопросе ситуацию, отсутствуют оба этих условия.

      Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 — 2010 годы утверждены Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2006 года N 285. В соответствии с пунктом 5 этих Правил признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий является, наряду с другими требованиями, которым Ваша семья, вероятно, также удовлетворяет, основанием признания ее участницей названной Программы. Возможно, что такое решение в отношении Вас принято (и именно это Вы имеете в виду, когда пишете, что «[с]емья признана нуждающейся по этой программе в 2007 году»). Однако ни указанные Правила, ни Программа как таковая (она утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 года N 675) не гарантируют выделение субсидий всем участникам Программы. Более того, мы полагаем, что говорить о возникновении «правомерного ожидания» выплаты субсидии было бы нельзя даже в случае, если бы Ваша семья была включена в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году (пункт 26 Правил), так как обязанность фактической выплаты субсидии (выдачи соответствующих свидетельств) возникает у органа местного самоуправления после (и в случае) поступления средств из бюджета субъекта Российской Федерации, которому соответствующая часть средств поступила из федерального бюджета, так как Программа софинансируется ими. До этого средства должны в принципе быть выделены в соответствии с федеральным законом о бюджете, после чего предоставлены в том или ином объеме конкретному региону. Ничто в Правилах не указывает, что семья, даже будучи включенной в список претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, имеет право на их безусловное получение, которое могло бы образовать «собственность» в виде «правомерного ожидания». У нас также не возникает сомнений, что Российская Федерация не обязана выдавать подобные субсидии в принципе (непосредственно на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод или Протоколов к ней), поэтому потребовать их через Европейский Суд по правам человека как таковые тоже нельзя.

      Что касается Вашего аргумента о «разных программах», то, во-первых, обращаем Ваше внимание на то, что Федеральная программа, о которой Вы пишете, софинансируется в соответствующей части из федерального и регионального бюджетов, о чем мы уже сказали. Во-вторых, органы власти субъектов Российской Федерации, как и федеральные, являются государственными органами одной и той же страны. В-третьих, мы предполагаем, что применительно к областной программе, о которой Вы ведете речь, можно сделать те же выводы, к которым мы уже пришли в отношении федеральной. Другими словами, органы государственной власти субъекта Российской Федерации также в принципе не обязаны предоставлять субсидии, и говорить о возникновении «собственности» в виде «правомерного ожидания» не приходится. Наконец, учитывая сказанное, а также то обстоятельство, что рассматриваемый вопрос относится к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, органы государственной власти вполне могут обуславливать возможность предоставления субсидии в рамках той или иной программы лишением права на получение выплат по другой федеральной или региональной программе.

      Если Вы все же полагаете, что у Вас возникла «собственность» в виде «правомерного ожидания», в право на уважение которой было осуществлено вмешательство в нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, так как приведенные нами рассуждения кажутся Вам некорректными, в том числе из-за иного понимания положений рассматриваемых программ и (или) отсутствия у нас той или иной информации, касающейся Вашей специфической ситуации, Вы можете попробовать обратиться с соответствующей жалобой в Европейский Суд по правам человека (при условии соблюдения критериев ее приемлемости).

      С уважением,

      Олег Анищик

      • Аноним:

        Спасибо за разъяснение… Вот только не понятно… Государство программу расписало на 2002-2010, утвердило в 2006, а реально деньги у нас в регионе платят тем, кто в очереди на получение был на 2007 год… Разве это не обман? Что молодежь берите ипотеку, денег нуждающимся государство выделит в определенном объеме, определенным образом, в неопределенное время, но программа до 2011 продлена…? Закрадывается мысль не очень хорошая… Что кроме как на средства молодых (которым растить детей, которые потом нужны будут государству) поднимать банковскую и строительную сферу больше не на что?

  6. Аноним:

    дайте пожалуйста ответ! На первое обращение в Европейский суд я получила ответ из страсбурга с № досье. На второе отправлегие ответ пришел со штемпелем на конверте:
    Swiss Post Zurich. ЧТО это означает? На последующие два отправления вернулись уведомления вообще без печатей о вручении или о получении французской стороной почтового отправления. Большие сомнения, что почта доходит до адресата. Что делать? на почтамте сообщили, что отправления дошли до таможни. Далее сведений нет.

    • Здравствуйте!

      Европейский Суд по правам человека пользуется услугами «Почты Швейцарии». Это — огромная организация, предоставляющая самые разнообразные и современные услуги в области обработки корреспонденции. «Почта Швейцарии» является вторым крупнейшим работодателем в стране и располагает штатом из 55 тысяч сотрудников. Не так давно она открыла новый центр (Zurich Mulligen), ежедневно обрабатывающий 7 миллионов почтовых отправлений. Именно его адрес указан на конвертах с письмами из Европейского Суда по правам человека, так как именно туда возвращаются для обработки те письма, которые по тем или иным причинам не были доставлены. Соответственно знак почтовой оплаты, выполненный в виде штампа: «P.P. Swiss Post CH-8010 Zurich Mulligen», также предоставлен «Почтой Швейцарии».

      Что касается пришедших Вам уведомлений, то мы не можем сказать что-то определенное, так как не видим их. Обычно на уведомлениях проставляется оттиск штемпеля Европейского Суда по правам человека с датой доставки, указанной в его центре.

      Мы настоятельно рекомендуем всем пользоваться услугами экспресс-почты, например, UPS, если Вы хотите быть абсолютно уверены в доставке Вашего письма в Страсбургский Суд. За много лет пользования услугами этой организации у нас ни разу не было никаких проблем. Письма доставляются на следующий рабочий день, если они отправлены с утра, либо через день, если мы передаем их курьеру вечером. Подтверждение факта доставки может быть получено прямо по интернету.

      С уважением,

      Олег Анищик

  7. Фоминский .С.Л.:

    Здравствуйте, мне нужна информация по досье 19935/08, я заявитель жалобы.

  8. ВЯЧЕСЛАВ:

    Я майор запаса , уволился из части ЯОК (32161)в 1999г. по достижения предельного возраста .на протяжении 4-х лет виду переписку с в.ч 31600 о перерасчете пенсии как сказано в Указе ПР РФ № 1563 от 23.-8.2000. эта часть 31600 подвела мою часть под расформированную , хотя часть 32161с которой я уволился действующая и по сей день. Вопрос : почему мне сделали перерасчет пенсии с 1.08.2005г. т.е.как расформированной части ? И куда мне обратиться чтобы произвели перерасчет согласно Указа 1563 т.е.с 1.01.2001г.

  9. ВЯЧЕСЛАВ:

    Я майор запаса проходил службу в части (32161)ЯОК . на протяжении 4-х лет не могу добиться выполнение УказаПР РФ № 1563 от 23.08.2000г.. В/Ч 31600 подводит меня под Указ расформированных частей , и произвела перерасчет пенсию с 1.08.2005г., хотя часть с которой я уволился является действующей и по сей день. Вопрос : К кому мне обратиться и заставить в/ч 31600 выполнить Указ ПР РФ № 1563 .? И с какого периода мне должны пересчитать пенсию как уволенному с действующей части ?

    • Уважаемый Вячеслав!

      Ваш вопрос не относится к тематике данного сайта, поэтому мы не можем на него ответить.

      С уважением,

      Олег Анищик

  10. Станислав Андреевич:

    Уважаемый Олег!
    Информацию о поступлении жалобы в ЕСПЧ и присвоении ей №58840/08 я получил от юридического референта первой секции Григория Дикова, и она очевидно находится под его патронажем, как у русскоязычного референта и может оставаться без движения неопределённое время.
    Какие действия можно произвести, чтобы жалобой занялся непосредственно Секретарь Суда (или Секции) и ускорить её рассмотрение?
    Наряду со мной от захвата собственности — рейдерства, при содействии или участии представитель государственной власти, в том числе судов, пострадали тысячи россиян, а тысячи живут в страхе, что им по воле чиновников могут предъявить непомерные требования и в результате неправосудных решений лишатся своей собственности.

    • Уважаемый Станислав Андреевич!

      Уведомление о получении жалобы и заведении соответствующего досье Вы получили из Секретариата Европейского Суда по правам человека. Такие письма никогда не подписываются лично Секретарем Европейского Суда по правам человека. Они подписываются тем или иным юристом (юридическим референтом) соответствующей Палаты (Секции). Кроме того, Секретарь Европейского Суда по правам человека не занимается рассмотрением жалоб. Он руководит Секретариатом.

      Вопрос о наличии или отсутствии необходимости предоставления жалобе приоритета решается Страсбургским Судом самостоятельно. Обычно в ускоренном порядке рассматриваются жалобы на предположительно допущенные нарушения, связанные с реальной возможностью причинения жизни и здоровью лица непоправимого ущерба. Речь идет о находящемся в причинной связи с нарушением ущербе, который еще можно предотвратить. В ряде случаев приоритет могут получить жалобы на нарушения права на личную и семейную жизнь, в том числе право на уважение жилища, если они отвечают указанным условиям. Жалобы на предположительно допущенные нарушения права собственности обычно не рассматриваются в приоритетном порядке. В любом случае, Секретариат Европейского Суда по правам человека самостоятельно определяет место жалобы в очереди на рассмотрение.

      С уважением,

      Олег Анищик